Объекты права промышленной собственности

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность - это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Перечень объектов интеллектуальной собственности исчерпывающе определен ГК РФ: произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения (ст. 1225).

Объекты интеллектуальной собственности подразделяются на объекты авторского права и смежных прав (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания) и объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы и полезные модели, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, секреты производства (ноу-хау), коммерческие обозначения).

Критерием такого деления является различие формы и содержания как результата интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране. Следовательно, если результатом творческой деятельности является форма, охрана осуществляется с помощью авторского права, а если содержание - с помощью патентного права. Юридическим последствием такого разграничения является требование государственной регистрации лишь объектов промышленной собственности.

Право интеллектуальной собственности подобно вещному праву собственности представляет собой разновидность абсолютного права. Использование термина «собственность» в данном случае подчеркивает не столько отождествление творческого результата с вещью (он не является материальным благом), сколько присущее праву интеллектуальной собственности качество абсолютности. Действительно, субъект права интеллектуальной собственности удовлетворяет свои интересы посредством личных действий (обладания информацией, использования ее в собственном производстве, распоряжения ею посредством заключения сделок), т. е. по принципу «можно все, кроме запрещенного». Содействие третьих лиц при этом не требуется. Они лишь обязаны не мешать собственнику интеллектуального продукта поступать с ним сообразно своему усмотрению в пределах закона.

Собственнику интеллектуального продукта принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения информацией, составляющей содержание интеллектуального продукта. Поэтому особенности права интеллектуальной собственности (в отличие от права вещной собственности) не в том, что его нельзя характеризовать через правомочия владения, пользования и распоряжения 1 , а в том, что объекты интеллектуальной собственности в целях надлежащей правовой охраны по общему правилу подлежат специальной регистрации и отличаются временным и пространственным характером их правовой охраны. Объекты вещных прав не подлежат специальной регистрации, а сами вещные права не ограничены ни сроком, ни территорией их действия.

Использование объектов интеллектуальной собственности (ст. 1229 ГК РФ) и распоряжение исключительным правом (ст. 1233 ГК РФ) составляют в основе своей сферу усмотрения самих владельцев творческого продукта (правообладателей), по их усмотрению интеллектуальный продукт может быть включен тем или иным образом в коммерческий оборот. В современных условиях все объекты интеллектуальной собственности могут использоваться в сфере предпринимательства, т. е. в целях извлечения прибыли, могут быть товаром. Так, издательства, радио- и телекомпании, зрелищные организации, располагая необходимыми средствами, приобретают права на использование тех либо иных объектов авторского и смежных прав, а затем реализуют их в целях извлечения прибыли. Определенные объекты интеллектуальной собственности предназначены именно для использования в сфере предпринимательства: коммерческие обозначения, товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства, т. е. объекты, которые именуются промышленной собственностью.

Таким образом, право интеллектуальной собственности - это совокупность правовых норм, определяющих юридические возможности правообладателей в отношении того или иного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В рамках права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права следует выделять право промышленной собственности как институт коммерческого права.

Законодательство об интеллектуальной собственности сосредоточено главным образом в части четвертой ГК РФ .

Патентные права - это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1345 ГК РФ). Не могут быть объектами патентных прав способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Правовая охрана предоставляется также изобретениям, признанным государством секретными, если иное не предусмотрено ГК РФ (ст. 1349, 1401 - 1405).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (ст. 1350). Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. При этом под уровнем техники для изобретения понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351). Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель новая, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других отраслях деятельности.

Не относятся к полезным моделям, в частности, решения, касающиеся только внешнего вида и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, программы для ЭВМ. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели также топологиям интегральных микросхем.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного произволства (ст. 1352). Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделий, текстура или фактура материала изделия. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии их государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, на основании которой выдается патент, удостоверяющий приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право патентообладателя (ст. 1353 ГК РФ).

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет: 20 лет - для изобретений, 10 лет - для полезных моделей, 5 лет - для промышленных образцов. Действие исключительного права может быть продлено по заявлению патентообладателя на срок, предусмотренный ГК РФ. После прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние и могут использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1363, 1364 ГК РФ).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом (ст. 1229, 1358 ГК РФ), а также распоряжение исключительным правом на них посредством заключения договора об отчуждении патента либо лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1365, 1367 ГК РФ).

Взаимоотношения по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждое из них может использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению (в собственном производстве), но не вправе предоставить на них лицензию или уступить патент другому лицу без согласия других владельцев.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора (ст. 1367 ГК РФ). В то же время закон возлагает на патентообладателя обязанность по использованию указанных объектов. Если изобретение или промышленный образец не используются или недостаточно используются патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента и это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1362 ГК РФ).

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются патентные пошлины .

Права на селекционные достижения - это интеллектуальные права на сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (ст. 1412 ГК РФ). Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимость, однородность и стабильность сорта растений и породы животных (ст. 1413).

Исключительное право на селекционное достижение, его приоритет, авторство селекционера удостоверяются патентом на селекционное достижение, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям (ст. 1415).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования селекционного достижения (производство, продажа, хранение ит. п.), а также распоряжения исключительным правом на него посредством договора об отчуждении исключительного права на селекционное достижение либо лицензионного договора о предоставлении права его использования (ст. 1421, 1426, 1428 ГК РФ).

Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения и составляет 30 лет. На сорта винограда и некоторые сорта других растений - 35 лет (ст. 1424 ГК РФ). По истечении указанного срока селекционное достижение переходит в общественное достояние и может использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Право на секрет производства. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и их обладатель принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом (ст. 1465 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства, регулируются Федеральным законом от

29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 1 . Под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Признаки секрета производства:

  • - это сведения любого характера (включая результаты интеллектуальной деятельности), кроме сведений, которые по Закону о коммерческой тайне не могут составлять коммерческую тайну . Не составляют коммерческую тайну сведения, содержащиеся в: учредительных документах; документах, дающих право заниматься предпринимательской деятельностью (лицензиях, патентах); документах о платежеспособности предпринимателя; документах, касающихся численности и состава работающих, системы оплаты и условий труда, наличия свободных рабочих мест; документах об уплате налогов и обязательных платежей; документах, касающихся сведений об участии должностных лиц коммерческих организаций в иных коммерческих организациях; документах, содержащих условия конкурсов и аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности (ст. 5);
  • - это сведения, имеющие коммерческую ценность для предпринимателя в достижении преимущества над конкурентами и монопольного извлечения прибыли. Иначе говоря, информация, составляющая коммерческую тайну, - своеобразный товар;
  • - это конфиденциальные сведения; они не известны третьим лицам, поскольку их обладатель принимает меры к охране их конфиденциальности. Ознакомление с такими сведениями в силу служебных обязанностей в связи с проведением компетентными органами проверок, следственных действий и т. п. не нарушает коммерческую тайну. Лица, имеющие на законном основании доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязаны не разглашать их. Сведения, составляющие коммерческую тайну, подлежат защите способами, предусмотренными законом (ст. 12, 1250-1254 ГК РФ). Лица, незаконным путем получившие сведения, составляющие коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это в нарушение условий гражданско-правового договора.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом, а также распоряжения указанным исключительным правом посредством договора о его отчуждении либо договора о предоставлении права использования секрета производства по лицензионному договору (ст. 1468-1469 ГК РФ).

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров (работ, услуг) и предприятий. Видами права на средства индивидуализации являются право на фирменное наименование, право на товарный знак (знак обслуживания), право на наименование места происхождения товара, право на коммерческое обозначение.

Посредством права на фирменное наименование индивидуализируются участники рыночных отношений - коммерческие организации. Коммерческая организация выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в ее учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование должно содержать указание на организационно-правовую форму и собственно наименование коммерческой организации (п. 4 ст. 54, ст. 1473 ГК РФ). Так, фирменное наименование полного товарищества должно содержать имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество» (п. 3 ст. 69 ГК РФ). Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества (п. 3 ст. 113 ГК РФ). Аналогичные требования предъявляются к фирменным наименованиям иных коммерческих организаций.

Коммерческой организации принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. Коммерческая организация, использующая чужое зарегистрированное фирменное наименование, обязана по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить причиненные убытки (ст. 1474 ГК РФ).

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации коммерческой организации и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Право на товарный знак (знак обслуживания) - это право на обозначение, служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут выступать словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1477, 1482 ГК РФ).

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности . Правообладателю выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право правообладателя на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. При этом срок действия исключительного права может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет (ст. 1491 ГК РФ).

Закон предусматривает возможность использования предпринимателями коллективного знака. Коллективным является товарный знак объединения предпринимателей, предназначенный для обозначения выпускаемых и реализуемых ими товаров, обладающих общими качественными характеристиками.

Правообладатель товарного знака имеет исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом (размещать на товарах, указывать в документации и т. п.) и распоряжения исключительным правом на него по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак либо по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность их смешения .

Закон устанавливает обязанность использования товарного знака и последствия его неиспользования - утрату исключительного права на товарный знак. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в связи с его неиспользованием непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации на основании решения арбитражного суда, принятого по заявлению любого заинтересованного лица, если правообладатель товарного знака не докажет, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикетов, упаковок товаров. Правообладатель имеет право требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков, либо выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ).

Право на наименование места происхождения товара - это право на обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами (ст. 1516 ГК РФ). Наименование места происхождения товара охраняется законом в целях поддержания качества и стимулирования традиционных художественных ремесел и промыслов.

Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает на основании его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Лицу, зарегистрировавшему наименование места происхождения товара, выдается свидетельство на право пользования этим наименованием, которое действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства каждый раз на 10 лет при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в данном географическом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойствами.

Право пользования одним и тем же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами (ст. 1518 ГК РФ). Таким образом, право пользования наименованием места происхождения товара (в отличие от права пользования товарным знаком) не носит исключительный характер; его обладатель лишен возможности запрещать его использование другим лицам.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом: размещение в рекламе, на товарах, этикетках, упаковках, на бланках, счетах, иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не допускается (ст. 1519 ГК РФ).

Право на коммерческое обозначение : юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (включая некоммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ст. 1538 ГК РФ).

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации его предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, в счетах и на иной документации, в рекламе, на товарах и их упаковках.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. Лицо, нарушившее это правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется. Так, правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения по договору аренды предприятия, по договору коммерческой концессии.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на технологию предусмотрено гл. 77 ГК РФ. Единой технологией признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности и может служить технологической основой определенной практической деятельности.

Право использовать единую технологию принадлежит лицу, организовавшему ее создание на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии.

Лицо, которому принадлежит право на технологию, а также любое лицо, к кому переходит это право, обязано осуществлять ее практическое применение (внедрение). Лицо, обладающее правом на технологию, может по своему усмотрению распоряжаться этим правом путем передачи его полностью или частично другим лицам по договору .

  • Этот вопрос является дискуссионным. См.: Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., 1999. С. 50-63.
  • См. также постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»; постановление Пленума ВС РФи Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших всвязи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
  • См. постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Положение опатентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав кдругим лицам и договоров о распоряжении этими правами».
  • См. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Кафедра автомобильного транспорта

Реферат на тему:

Объ екты права промышленной собственности”

Выполнил: студент Жингель С.И.

Новополоцк 2016

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.1 Краткая история развития законодательства в области ИС

1.2 Открытия

2. ИЗОБРЕТЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПС

3. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

3.1 Рассмотрение заявок на изобретение

3.2 Проверка изобретательского уровня

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

4.1 Особенности патента

5. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

5.1 Подача заявки на выдачу свидетельства на полезную модель

5.2 Приоритет полезной модели

5.3 Рассмотрение заявки. Экспертиза заявки на полезную модель

6. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

6.1 Основные требования к заявке

7. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

8. НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

9. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Вена... 1873 год... Правительство Австро-Венгерской империи организовало международную выставку изобретений. Однако, многие зарубежные государства отказались от участия в этой выставке, не желая показывать свои технические новинки из-за отсутствия правовой охраны изобретения.

Поэтому в 1883 году в Париже была созвана дипломатическая конференция заинтересованных государств, на которой была подписана Парижская конвенция промышленной собственности. Парижская конвенция действует и в настоящее время и объединяет в своих рядах более 40 государств мира, в том числе из стран АТР: Австралия, КНДР, Россия, США, Республика Корея, Япония.

Понятие "промышленная собственность" иногда неправильно относят к движимому и недвижимому имуществу, используемому для промышленного производства, например: основным фондам, оборудованию. На самом деле - промышленная собственность - это вид интеллектуальной собственности и к ее объектам относятся творения человеческого разума, именуемые в законодательствах различных стран как нематериальные активы.

Согласно Парижской конвенции и действующему законодательству объектами промышленной собственности являются:

1) изобретения;

2) полезные модели;

3) промышленные образцы;

4) товарные знаки;

5) знаки обслуживания;

6) фирменные наименования;

7) указания на источник происхождения товара;

8) наименования места происхождения товара;

9) пресечение недобросовестной конкуренции.

Первые три типичных для этого вида собственности объекта определяют новые решения технических задач и внешний вид изделий, от которых, в конечном счете, зависит качество изготавливаемой продукции.

Остальные объекты создают благоприятные условия для коммерческой реализации товаров и услуг на рынке. Сегодня с уверенностью можно сказать, что благоприятные условия, созданные новым российским патентным законодательством, уже позволяет отечественным предпринимателям эффективно использовать объекты промышленной собственности наряду с другими активами.

Например, если в 1994 году в Приморском крае было официально продано несколько лицензий, в основном на патенты по технологии производства и составу спиртных напитков, то в 1995 году их число составило около двух десятков, а технологии относятся к различным сферам производства.

Так, например, АО "Дальхимпром" приобрело неисключительную лицензию на состав для покрытий; АО "Уссурийский бальзам" - на новый бальзам; одна из производственно-коммерческих компаний - на способ производства зернового хлеба; Липовецкое шахтоуправление - на устройство для облицовки внутренней поверхности трубопроводов; Компания по производству спецпродуктов питания "Динкома" приобрела несколько патентов на составы безалкогольных напитков.

К сожалению, в нашем регионе объекты промышленной собственности используются предпринимателями еще не в полную силу в отличие от центральных районов России. Так, большой интерес для бизнесменов может иметь вопрос уменьшения налогооблагаемой базы при их использовании, что может осуществляться законным путем в двух основных случаях: при внесении объектов промышленной собственности в уставной капитал предприятия или при использовании их на предприятии при производстве и сбыте собственной продукции.

Например, экономическая оценка вклада в уставной капитал одного из московских предприятий с иностранным инвестором двух изобретений и одного ноу-хау в области машиностроения, а также товарного знака, разработанных российским учредителем, составила 230 млн. долл. США.

В другом случае одна из известных российских фабрик игрушек за счет учета в себестоимости продукции всего двух ноу-хау обеспечила снижение выплачиваемых ею налогов на прибыль более чем на 80%.

При внесении в качестве вклада в уставной капитал стоимости права на объект промышленной собственности обеспечивается возможность учредителя не платить денег в процессе оплаты этого вклада.

Кроме того, не облагаются НДС все виды платежей, в том числе и дивиденды, предусмотренные зарегистрированным в Роспатенте лицензионным договором на передачу прав на использование вносимого в уставной капитал объекта согласно подпункту "к" п. 13 раздела 5 "Перечня товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость". Такого же освобождения от НДС можно добиться, передавая лицензию на право использования товарного знака и технологии - франчайза.

1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В современных экономических и политических условиях России все большую роль играют процессы, происходящие в ключевой сфере - интеллектуальной. Эта сфера относится к главнейшим ресурсам государства, его научно-техническому потенциалу.

Интеллектуальная собственность (ИС) включает в себя две сферы прав - промышленная собственность (ПС) и авторское и смежное право. К промышленной собственности относятся права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товаров.

К авторскому праву относятся права на литературные, музыкальные, художественные, фотографические и аудиовизуальные произведения. Непосредственным результатом ИС человека является создание технических решений (изобретений), художественно-конструкторских решений (промышленных образцов), а также научных, литературных и художественных произведений.

Все перечисленные результаты интеллектуальной деятельности человека имеют нематериальный характер, то есть ИС по существу устанавливает правовой режим охраны нематериальных объектов, устанавливает абсолютное право, дающее возможность субъекту (обладателю права) вводить объект в хозяйственный оборот. Законодательства всех стран четко оговаривают условия, соблюдение которых необходимо для получения правовой охраны объектов ПС. Для предоставления правовой охраны объектам ПС необходимо оформление и подача заявок в специализированный правительственный орган (в РФ - ВНИИ Государственной патентной экспертизы).

При этом требования к содержанию и форме представления заявок строго регламентированы. Оформленные заявки на получение правовой охраны подлежат экспертизе на соответствие условиям патентоспособности (охраноспособности). При положительных результатах от имени государства осуществляется выдача охранных документов (патентов или свидетельств).

Патент - документ, выданный уполномоченным патентным ведомством страны и удостоверяющий право его владельца в течение определенного срока использовать предмет своего патента, и в том числе право отстранять (исключать) третьих лиц от любой формы использования запатентованного объекта без разрешения патентовладельца. Во всех случаях о факте возникновения правовой охраны изобретения, промышленного образца, товарного знака производится публикация в официальных бюллетенях.

Таким образом, специфика объектов ПС требует строгой регламентации формы и содержания их изложения и обуславливает официальный (государственный) порядок регистрации государственным органом. В Российской Федерации - это Патентный закон и Закон об охране товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров, принятые в 1992 году.

Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач эфирного или кабельного вещания, регулируются в РФ Законом об авторском праве и смежных правах. Он вступил в силу 3 августа 1993 года. Следует особо выделить два объекта, являющихся наиболее близкими по своей сущности к объектам авторского права, охрана которых, однако, осуществляется в РФ в соответствии со специальными законами. Это технологии интегральных микросхем и компьютерных программ и баз данных. Соответствующие Законы "О правовой охране топологий интегральных микросхем" и "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" (октябрь 1993 года).

1.1 Краткая история развития законодательства в области ИС

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), была подписана в Стокгольме в 1967 году и вступила в силу в 1979 году. Однако начало создания ВОИС относится к 1883 году, когда была принята знаменитая Парижская конвенция по охране ПС, и к 1886 году, когда была принята Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.

Причиной заключения этих международных соглашений явилось то, что на протяжении прошлого века было весьма трудно добиться охраны прав на ПС одновременно в нескольких странах в связи с разницей в национальных законодательствах. Кроме того, заявки на получение охранного документа должны были подаваться во всех странах примерно в одно и тоже время, чтобы избежать публикации в одной стране и тем самым лишить изобретение новизны в других странах.

Во второй половине прошлого столетия все большее число стран создавало системы охраны изобретений и вместе с тем все шире развивался межгосударственный технологический обмен и росла международная торговля. Так что назрела необходимость унифицировать законодательство о ПС на международном уровне.

После двух международных конгрессов (в Вене в 1873 году и в Париже в 1878 году) был подготовлен окончательный проект международного союза по охране ПС, одобренный и подписанный на дипломатической конференции в Париже в 1883 году.

Положения Парижской конвенции включали правила, касающиеся материального права, приоритета, положения относительно административной структуры.

Одновременно и параллельно назревала необходимость охраны авторского права. Эти вопросы в какой-то степени начали разрешаться в середине XIX века охраной на основе двухсторонних договоров, но эти договоры не были ни достаточно всеобъемлющими, ни единообразными.

Потребность в их унификации привела к формулированию и принятию 9 сентября 1886 года Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которая является старейшим международным договором в области авторского права.

Парижская и Бернская конвенции - два основных инструмента, посредством которых устанавливается режим охраны ИС. ВОИС представляет собой межправительственную организацию и является одним из 16 специализированных учреждений, входящих в состав ООН. Число государств-участников ВОИС в настоящее время достигло 147.

На ВОИС возложена задача содействия охране ИС во всем мире путем сотрудничества между государствами и обеспечения административного управления различными региональными организациями, каждая из которых образована на основе многосторонних договоров и занимается правовыми и административными аспектами ИС.

Создатель интеллектуального продукта, вложивший свой труд, свой талант в техническое воплощение идеи, направленной на удовлетворение определенной потребности человеческого общества, вправе рассчитывать на получение моральной и материальной компенсации.

Возможность определения стоимости интеллектуального продукта, условий его распространения, осуществления и реализации объективно позволяет приравнять такой продукт к товару и, следовательно, определить круг лиц, обладающих правами владения, распоряжения и использования этого изобретения.

Восприятие интеллектуального продукта как категории собственности, введение специального ее обозначения в мировой практике как ПС, понимание необходимости ее охраны и защиты стало значительным шагом в развитии общества, позволило законодательно регулировать правоотношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием изобретений и других интеллектуальных продуктов.

В России первым законом об охране ИС явился манифест императора Александра I от 1812 года "О привлечении на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах", в котором впервые было определено, что они как собственность принадлежат его владельцу, имеющему исключительное право на их использование.

1.2 Открытия

Особым объектом ИС являются научные открытия, поскольку ни одно национальное законодательство и ни один международный договор не дают каких-либо исключительных прав на собственность и на использование научных открытий. В нашей стране ранее действовавшие Основы гражданского законодательства содержали специальные разделы о правовой охране открытий.

К открытиям относили установление ранее неизвестных объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира.

Новые Основы гражданского законодательства исключили права на открытие из сферы гражданского права, так как открытие представляет собой результат углубленного познавательного процесса, а не создание творческого продукта, способного быть предметом имущественного оборота. Открытие должно обладать абсолютной мировой новизной на дату приоритета и быть достоверным.

Достоверность открытия проявляется в том, что выявленное автором закономерность, свойство или явление, составляющие предмет открытия, действительно существуют. На открытие выделяется диплом, удостоверяющий признание, приоритет и авторство на открытие. В случае соавторства, диплом выдается каждому из соавторов с указанием в нем других соавторов.

Важно отметить, что термин «интеллектуальная собственность» имеет условный характер и применяется в законодательстве (в том числе в российском) потому, что такая терминология является общепринятой как в странах континентального, так и в странах общего права. Конечно, никакого права собственности на такие объекты, как товарный знак, изобретение, фирменное наименование или произведение науки, литературы и искусства быть не может.

Объектом права собственности могут быть те материальные, вещественные носители, на которых зафиксированы соответствующие тексты, графические изображения, изложено ставшее изобретением техническое решение и т.д.

Что же касается тех объектов, о которых принято говорить как об объектах интеллектуальной, в том числе промышленной собственности, то они по своей природе не могут быть объектами тех же правовых отношений, которые складываются по поводу объектов вещественных.1

Термин «промышленная собственность» условен, так как имеет отличия от общепринятого понятия собственности на различные виды имущества. К тому же объекты «промышленной» собственности применяются не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, торговле, сфере обслуживания.

С правом собственности на различные виды имущества право промышленной собственности внешне сходно тем, что патентообладатель, как и собственник, вправе владеть, пользоваться и распоряжаться изобретением, товарным знаком или промышленным образцом, сам патент обладает меновой стоимостью и поэтому оборотоспособен (патент можно продать), патентообладатель имеет право на защиту от нарушений его правомочий со стороны любых лиц.

Права патентообладателя, как и собственника имущества, носят монопольный характер. Отличия права промышленной собственности от права собственности заключаются в следующем: патентом охраняются права не на имущество, а на результаты духовного творчества; права патентообладателя ограничены во времени сроком действия патента.2

В соответствии с Парижской конвенцией по охране ПС ее объектами (абз.2, ст.1) признаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и указания мест происхождения товаров. Все отношения, связанные с ними, в России регулируются патентным законом РФ, законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также межправительственными соглашениями, международными договорами и другими нормативными актами.

2. ИЗОБРЕТЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПС

Среди объектов ПС центральное место занимают изобретения.

Во-первых потому, что их количество значительно превосходит число других видов ПС. В этом смысле лишь товарные знаки могут быть сопоставлены с изобретениями.

Во-вторых, при нарушениях патентов на изобретения санкции за это, как правило, бывают более значительными для нарушителя.

В-третьих, изобретение, являясь воплощением новых технических идей, нередко определяют и конкурентоспособность того объекта техники, в котором они воплощены.

И, наконец, только с помощью патентов на изобретения можно защитить новые способы, то есть технологические процессы. А именно новые технологии играют решающую роль в современном производстве и его развитии.

В патентных законах большинства стран (кроме Японии и еще нескольких стран) не содержится конкретного определения понятия изобретения. В основном даются лишь критерии патентоспособности объекта, при наличии которых он может получить патентную защиту в качестве изобретения.

На практике такими критериями обычно являются новизна, неочевидность данного технического решения (изобретательский уровень), осуществимость промышленным путем. При этом в большинстве случаев имеется в виду так называемая мировая новизна, то есть данное техническое решение не должно быть известным на его приоритетную дату из любых источников как в стране, так и за ее пределами, доступных неограниченному кругу лиц.

Это последнее условие является во всех случаях обязательным - заявленному решению нельзя противопоставить (и на его основании отказать в выдаче патента) такой источник, который доступен лишь определенным лицам в силу их служебного положения, либо по другим причинам. Еще одной особенностью изобретения является то, что оно не должно быть только новой идеей, хотя и очень интересной. Для получения патентной защиты оно должно быть конкретным техническим решением, пригодным для реального (или перспективного) осуществления этой идеи. Таким образом, можно определить понятие изобретения. Изобретение - техническое решение задачи, обладающее новизной, неочевидностью (изобретательским уровнем) и пригодное к осуществлению промышленным путем. Исключительное право патентообладателя на изобретение действует в течение 20 лет.

Общий уровень изобретательского творчества, то есть оценку создаваемых технических решений, которые признаются изобретениями и соответственно получают патентную охрану в тех или иных странах, можно представить следующим образом.

Первая категория - изобретения (но не открытия, которые не являются в прямом смысле техническими решениями), которые по своему значению открывают собой совершенно новое направление в техническом прогрессе (например, изобретение радио). Чаще всего такие изобретения создаются на основе сделанных открытий. Число таких изобретений невелико.

Примером может служить замена механического телевидения электронным, смена поколений ЭВМ и т.п. Это хотя и не очень большая группа изобретений (не более нескольких процентов), однако очень важная. Изобретения эти весьма конкурентоспособны (причем обычно на длительный период времени), но для своей реализации требуют немало времени и средств. Базируются они обычно на дальнейшем развитии изобретений первой категории.

Реализация данных изобретений при наличии необходимой базы (научной и производственной) требует существенно меньше времени и средств, но зато в самой высокой степени повышает конкурентоспособность продукции. Доля таких изобретений в общем числе нередко доходит до 15-20%.

Четвертая категория - изобретения, направленные на модернизацию, совершенствование или иной вид улучшения объектов третьей категории, которые еще не утратили своего значения на рынке, сохраняют тенденции дальнейшего развития в определенных пределах и потому еще не потеряли конкурентоспособности, особенно если их совершенствование идет на базе прогрессивных изобретений, заметно повышающих потребительские свойства соответствующего объекта техники. Доля подобных изобретений в промышленно развитых странах составляет не менее 30-40% от общего числа.

Пятая категория - это такие технические решения, которые по своей сущности направлены на поддержание и сохранение объектов техники, уже теряющих свое значение на рынке ввиду своей бесперспективности и потери конкурентоспособности (например, ламповые телевизоры). Подобные изобретения способны поддержать спрос на этот или иной товар на некоторое время, но предотвратить безнадежное устаревание продукции, в которой они реализуются, уже не в состоянии.

В качестве изобретений могут получить патентную защиту такие объекты техники, как устройства, способы и вещества, а также их применение по-новому для данных объектов назначению. Кроме того объектом изобретения могут быть и новые штаммы микроорганизмов.

Устройство - сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве.

Способ - процесс выполнения взаимосвязанных действий, необходимых для достижения поставленной цели. Косвенная защита - положение, при котором патент, выданный на способ изготовления продукта, распространяется и на сам продукт, полученный непосредственно данным способом. Все способы, которые получают патентную защиту, можно разделить на две следующие группы:

1) способы, представляющие собой технологические процессы и применяемые для изготовления конкретной промышленной продукции;

2) способы, используемые при эксплуатации продукции и являющиеся по существу способами действия, поскольку с их помощью продукция непосредственно не производится, хотя без их применения ее изготовить трудно, а иногда и не возможно.

К этой же группе относятся способы разведки полезных ископаемых, способы диагностики и лечения болезней и многие другие широко применяемые способы. Однако назвать их технологическими процессами изготовления продукции нельзя.

Таким образом, косвенная защита касается способов первой группы, используемых непосредственно для изготовления продукта, и нарушение прав патентов встречается в этой области наиболее часто.

Вещество - искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов или ингредиентов. На те вещества, которые существуют в природе в естественном виде (минеральное сырье, нефть и др.), патенты нигде не выдаются. Кроме устройств, способов и веществ патенты могут выдаваться и на их применение в новом, другом качестве, которое ранее не было известно и не предусмотрено при их создании.

Изобретение на применение - новое, неизвестное ранее использование по другому назначению уже защищенных устройств, способов или веществ, дающее положительный эффект. Например, красный стрептоцид был изобретен и запатентован как красящее вещество. Однако впоследствии выяснилось, что он является и очень эффективным лекарством, и на его применение был выдан патент. Штаммы микроорганизмов - поддерживаемые отбором по специфическим признакам наследственно - однородные культуры бактерий, вирусов, грибов и т.п., продуцирующие полезные в применении вещества или обладающие иными полезными свойствами.

Согласно Патентному закону РФ не признаются изобретениями:

Научные теории и математические методы;

Методы организации и управления хозяйством;

Условные обозначения, расписания, правила;

Методы выполнения умственных операций;

Алгоритмы и программы для вычислительных машин;

Проекты и схемы планировки сооружений, зданий и территорий;

Решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

Топологии интегральных микросхем;

Сорта растений и породы животных;

Решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (например, -конструкции отмычек).

Изобретения могут быть основными, дополнительными и служебными. Основное изобретение - это изобретение, юридически не связанное с какими-либо другими изобретениями, может применяться самостоятельно без каких-либо других технических решений. Дополнительное - изобретение, представляющее собой усовершенствование другого, ранее предложенного решения или даже его части, которое не может быть использовано без его применения. Дополнительное изобретение связано с основным как юридически, так и технически. Служебное - это изобретение, созданное в связи с выполнением служебной задачи.

3. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

В соответствии с Патентным законом РФ заявку может подать автор, работодатель или их правопреемник (далее - заявитель). Право на подачу заявки возникает у автора в том случае, если изобретение создано не в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания, то есть изобретение не является служебным.

А также в случае, если изобретение служебное, но договор между автором и работодателем предусматривает право автора на получение патента, или если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном служебном изобретении не подаст заявку, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении изобретения в тайне.

Каждое лицо, которому по указанным условиям принадлежит право на подачу заявки, может реализовать его. При этом все физические лица, проживающие за пределами РФ, и иностранные юридические лица обязаны подавать заявки только через патентных поверенных.

В настоящее время отклонением от данного правила является результат, достигнутый на основе двухсторонних соглашений, предусматривающий взаимное патентование ПС без участия патентных поверенных, заключенных между правительствами РФ и почти всех республик - бывших субъектов СССР.

В соответствии с Законом заявка на изобретение должна содержать заявление о выдаче патента, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, а также реферат. К заявке прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера.

При подготовке документов заявки следует руководствоваться не только Патентным законом, но и Правилами, так как именно этот нормативный документ содержит указанные требования в полном объеме. Заявление о выдаче патента играет большое значение.

Это единственный документ заявки, из которого следует, кем подается заявка и на чье имя испрашивается патент, то есть кому будет принадлежать исключительное право на изобретение в случае признания его патентоспособным.

Следующим документом заявки является описание изобретения. Требования в отношении структуры описания традиционны не только для отечественной практики, но и с точки зрения многих зарубежных патентных законодательств. Описание содержит область техники, к которой относится изобретение, сущность изобретения, перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются) и сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Следующий документ - формула изобретения - это краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения и содержащая только существенные признаки.

Существенными признаками изобретения являются признаки, влияющие на достигаемый технический результат, то есть находящиеся в причинно-следственной связи с данным результатом.

Значение формулы изобретения состоит в том, что она определяет границы изобретения, то есть границы прав патентообладателя и соответственно - объем правовой охраны; служит средством отличия объекта изобретения от других объектов или, напротив, средством для определения сходства при установлении факта использования изобретения и, наконец, формула дает краткую, но достаточную для специалиста информацию о прогрессе в данной области. Соответственно продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если в нем использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы.

Одним из требований к заявке, особо выделенным Законом, является требование единства изобретения, в соответствии с которым заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Чтобы требование единства изобретения оказалось соблюденным, достаточно, чтобы в группу были включены изобретения, одно из которых предназначено для получения или для осуществления либо для использования другого. Приоритет изобретения - первенство по времени, дата поступления правильно оформленной заявки в Патентное ведомство. Все вопросы, связанные с приоритетом изобретения, рассмотрены в статье 19 Закона. В соответствии со статьей 20 Закона заявитель может по своей инициативе внести в материалы заявки исправления и уточнения.

3.1 Рассмотрение заявок на изобретение

В России действует отсроченная экспертиза заявок на изобретения.

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве осуществляется в два этапа, первый из которых включает формальную экспертизу, второй - экспертизу заявки по существу. Формальная экспертиза начинается по истечении двух месяцев со дня подачи заявки (если от заявителя не поступило ходатайство об ускорении срока рассмотрения). Она включает проверку соблюдения требований к составу и оформлению документов; а также выявление очевидных нарушений, касающихся требований единства и очевидной принципиальной непатентоспособности изобретения.

После завершения формальной экспертизы заявителю направляется уведомление о ее положительном результате или решение об отказе в выдаче патента (последнее направляется при установлении принципиальной непатентоспособности изобретения).

Второй этап рассмотрения заявки - экспертиза по существу - проводится только при наличии соответствующего ходатайства заявителя, которое он имеет право подать в течение трех лет. Непоступление ходатайства о проведении экспертизы по существу в указанный срок рассматривается как основание для того, чтобы заявку считать отозванной.

Таким образом, заявителю предоставлено право после подачи заявки не только дополнительно определить целесообразность и спрашивания правовой охраны на заявленной изобретение, но и самому установить время начала проведения экспертизы заявки по существу, если целесообразность получения патента все же подтвердится. На этом этапе рассматриваются такие вопросы, как приоритет изобретения, проверка формулы изобретения, а также проверка патентоспособности изобретения.

В алгоритм экспертизы заявки по существу заложена диалоговая форма общения эксперта с заявителем. На любом этапе экспертизы заявителю может быть направлен запрос с предложением представить недостающие сведения или высказать свое мнение относительно какого-либо вопроса. Ответ на такой запрос заявитель должен представить в течение двух месяцев с даты получения запроса.

В результате рассмотрения заявки на стадии экспертизы по существу принимается решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента с формулой, предложенной заявителем. Последовательность проверки патентоспособности изобретения предусматривает установление сначала соответствия его условию "промышленная применимость", а затем условиям - "новизна" и "изобретательский уровень". Это связано с тем, что последние два условия требуют проведения трудоемкого информационного поиска. Требование промышленной применимости отвечает не за целесообразность использования, а лишь за принципиальную возможность использования.

Слово "промышленная" понимается в самом широком смысле и распространяется на сельскохозяйственное производство и др. Патентная охрана может иметь смысл и для изобретений, которые реализуются лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например, при подъеме конкретного затонувшего судна. Законодательство не предъявляет к патентоспособному изобретению требования многократной воспроизводимости. Требование новизны предъявляется всеми патентными законами стран мира и международными соглашениями в сфере охраны объектов ПС.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Важной особенностью новизны является то, что в уровень техники при проверке условия патентоспособности включаются и некоторые сведения, еще не ставшие общедоступными до даты приоритета рассматриваемого изобретения.

Источниками таких сведений являются все имеющие более ранний приоритет заявки на изобретения и полезные модели, поданные в РФ другими лицами (кроме отозванных), а также имеющие более ранний приоритет запатентованные в РФ изобретения и полезные модели. Наконец, использование новизны как условия патентоспособности изобретения в соответствии с Патентным законом РФ имеет особенность, связанную с наличием нормы о "льготном периоде".

3.2 Проверка изобретательского уровня

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Смысл этого условия поясняется в Правилах: "Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат".

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

Патент, выданный в соответствии с Патентным законом РФ, гарантирует правовую охрану объекту ПС только на территории РФ. В случае если имеется необходимость в получении правовой охраны на территории другого государства, следует подать заявку в патентное ведомство этого государства.

При зарубежном патентовании изобретений, созданных в РФ, необходимо соблюдать требование, которое заключается в предварительной подаче заявки в Роспатент. При этом подача заявки в зарубежное ведомство осуществляется не ранее, чем через 3 месяца после подачи такой заявки в РФ.

4.1 Особенности патента

Одной из особенностей патента является то, что он действует только на территории той страны, патентным ведомством которой он выдан. Исключение составляют так называемые региональные патенты, выданные уполномоченным региональным патентным ведомством стран - участниц соответствующего регионального соглашения.

При этом патент действует на территории каждой из этих стран, но после регистрации его в национальном патентном ведомстве соответствующей страны.

К концу 1992 г. зарегистрировано 3 таких соглашения.

Региональное патентное ведомство - патентное ведомство, уполномоченное странами - участницами регионального соглашения совершать юридически значимые действия в отношении заявок и охранных документов на объекты ПС.

Европейское патентное ведомство (ЕПВ) - патентное ведомство, находящееся в г. Мюнхене (Германия) и осуществляющее упомянутые выше действия в отношении стран - участниц Соглашения о Европейском патенте: Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Франции, Швеции, Швейцарии (страны по состоянию на сентябрь 1992 г.) Патентное ведомство стран - участниц (сентябрь 1992) Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) (чаще употребляется русифицированная французская аббревиатура АОПИ) - патентное ведомство, находящееся в г. Яунде (Камерун) и осуществляющее упомянутые выше действия в отношении стран - участниц АОИС: Бенина, Буркина-Фасо, Габона, Гвинеи, Камеруна, Конго, Кот-д-Ивуара, Мавритании, Мали, Нигера, Сенегала, Того, ЦАР и Чад.

Патентное ведомство стран - участниц Африканской региональной организации ПС (АРОПС) (чаще употребляется русифицированная французская аббревиатура АРИПО) - патентное ведомство, находящееся в г. Харари (Зимбабве) и осуществляющее упомянутые выше действия в отношении Ботсваны, Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Лесото, Малави, Свазиленда, Судана и Уганды.

Региональный патент - патент, выданный одним из региональных патентных ведомств и действующий на территории каждой страны - участницы данного регионального соглашения при условии его регистрации в национальном патентном ведомстве соответствующей страны.

При этом следует иметь в виду, что право подачи заявки в то или иное региональное патентное ведомство имеет заявитель любой страны (в этом смысле региональные соглашения являются открытыми) и в случае выдачи патента приобретает соответствующие права в странах соглашения, зарегистрировавших этот патент.

Другой характерной особенностью патента является ограниченный срок его действия, продолжительность которого устанавливается патентным законом страны. В настоящее время срок действия патента на изобретения в разных странах составляет от 15 до 20 лет.

Например, в США - 17 лет, в России - 20 лет, причем, как правило, этот срок не продлевается. Почти во всех странах по истечении срока действия патента запатентованный объект может уже использоваться любыми лицами без согласия бывшего владельца этого патента.

Исключение в этом отношении составляют товарные знаки и знаки обслуживания, срок действия охранных документов на которые может продлеваться сколько угодно раз. В этом смысле охрана знаков практически может быть бессрочной, причем фирмы очень редко отказываются от своих знаков и продления сроков их действия.

5. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Патентным Законом РФ введен новый объект изобретательского творчества - "полезная модель". Первый закон о полезных моделях был принят в 1891 году в Германии.

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезная модель - это техническое решение, не отвечающее по своему уровню требованиям, предъявляемым к изобретениям. В частности, полезная модель может вносить изменения и усовершенствования в конструкцию машин.

Для признания решения полезной моделью не обязательно наличие изобретательского уровня (т.е. качественного уровня творческой идеи, заключенной в изобретении).

Именно по этому параметру проводится различие между изобретениями и полезными моделями. Полезные модели часто называют "малыми изобретениями".

Условиями предоставления правовой охраны полезными моделями являются:

Новизна;

Промышленная применимость.

В качестве полезной модели, как правило, охраняются производственная аппаратура, изделия, предметы производства, компоновка изделий, а также их части.

Кроме того, в качестве полезной модели могут охраняться форма и расположение частей изделия, электрические схемы, если они выполняют технические функции.

Не могут признаваться полезными моделями:

Способы;

Вещества;

Штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений и животных.

Правовой формой охраны полезных моделей является свидетельство, которое действует в течении 5 лет, считая с даты поступления в патентное ведомство. Действие свидетельства на полезную модель, продлевается Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года.

В настоящее время правовая охрана полезных моделей предусматривается также по законодательству ряда развитых зарубежных стран (Япония, Германия, Италия, Испания).

Права на полезную модель охраняет Патентный закон и подтверждает свидетельство на полезную модель, удостоверяющее приоритет, авторство полезной модели и исключительное право на ее использование.

Свидетельство на полезную модель действует в течение пяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Действие свидетельства на полезную модель продлевается Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года.

Объем правовой охраны, предоставляемой свидетельством на полезную модель, определяется ее формулой.

Правовая охрана в соответствии с Патентным законом не предоставляется полезным моделям, признанным государством секретными. Порядок обращения с секретными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами регулируется специальным законодательством Российской Федерации

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

5.1 Подача заявки на выдачу свидетельства на полезную модель

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем в течение двух месяцев после поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей документы на другом языке.

Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве. Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве.

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем. Требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации определяются Положением о патентных поверенных, утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации.

2. Заявка на выдачу свидетельства на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

3. Заявка на полезную модель должна содержать:

Заявление о выдаче свидетельства с указанием автора (авторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается свидетельство, а также их местожительства или местонахождения;

Описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

Формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;

Чертежи;

Реферат.

К заявке на полезную модель прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера.

4. Требования к документам заявки на полезную модель устанавливаются Патентным ведомством.

5.2 Приоритет полезной модели

1. Приоритет полезной модели устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче свидетельства, описание, формулу и чертежи.

2. Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на полезную модель поступила в Патентное ведомство в течение двенадцати месяцев. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство и приложить копию первой заявки или представить ее не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

3. Приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения.

4. Приоритет может быть установлен по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей эту полезную модель, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее шести месяцев - более ранней заявки на полезную модель. При этом более ранняя заявка считается отозванной.

Приоритет может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок с соблюдением для каждой из них указанных условий.

Приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

5. Приоритет полезной модели по выделенной заявке устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство раскрывающей ее первоначальной заявки, если выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче свидетельства, возможности обжалования которого исчерпаны.

В течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели.

5.3 Рассмотрение заявки . Экспертиза заявки на полезную модель

1. При экспертизе заявки на полезную модель проверка соответствия условиям патентоспособности, по аналогии с условиями патентоспособности изобретения, не осуществляется. Свидетельство выдается под ответственность заявителя без гарантии действительности.

2. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель применяются соответственно положения, содержащиеся в пунктах 1-5 статьи 21 Патентного Закона, регламентирующие экспертизу заявки на изобретение, а именно:

По истечении двух месяцев с даты поступления заявки Патентное ведомство проводит по ней формальную экспертизу. По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного срока.

В этом случае заявитель с момента подачи ходатайства лишается прав на исправления и уточнения документов заявки по своей инициативе без уплаты пошлины.

В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана.

Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Объекты интеллектуальной собственности. Правовая охрана технологий

Понятие и значение интеллектуальной собственности

Рынок технологий приобретает для человеческого общества значение, превосходящее значение рынка движимого и недвижимого имущества. Суммарная стоимость создаваемых в мире технологий в настоящее время достигает 60% от величины всего общественного валового продукта, что обусловливает большие объемы продаж. Приобретая технологии, фирмы за относительно короткий срок достигают мирового уровня качества и высокой конкурентоспособности производимой продукции, получают новые рынки сбыта и увеличивают объемы экспорта. В то же время, предоставляя технологии, они проникают на рынки стран, куда экспорт товаров затруднен или не выгоден, и таким образом оказывают влияние на цены и конъюнктуру рынка, расширяют поставки сырья, устанавливают контроль над приобретателем технологии.

Специфичность таких товаров, как результаты творческого труда, накладывает отпечаток на функционирование рынка технологий, создавая значительные отличия между ним и другими рынками. Так, к особенностям торговли на нем относятся: длительный и многообразный характер сотрудничества; частое использование комбинации нескольких носителей технологии (таких, как экспорт и аренда промышленного оборудования, научно-техническая кооперация, совместное предпринимательство); более сложные процедуры оформления сделок и др.

Обмен результатами творческой деятельности (особенно в науке, технике и управлении) является важнейшим фактором прогресса. Поэтому государство контролирует эту сферу и, создавая предпосылки для разработки более эффективных результатов, пресекает попытки граждан использовать достижения человеческого разума во вред обществу. В частности, оно обеспечивает защиту результатов творческого труда граждан и организаций путем введения правового института интеллектуальной собственности.

Особенностью такой защиты является предоставление владельцам охраняемой собственности монопольного права запрещать кому бы то ни было ее использование в коммерческих целях (за исключением случаев, предусмотренных законом). В то же время владельцы могут отменять указанное ограничение в отношении некоторых лиц, получая за это соответствующее вознаграждение. Поощряя подобным образом творчество, государство вынуждено одновременно сдерживать развитие монополизма. Для предупреждения возможных злоупотреблений вводятся многочисленные ограничения, распространяемые также частично и на владельцев объектов интеллектуальной собственности. Исполнение установленных правил обеспечивается путем проверки документации предприятий (в том числе условий контрактов) и применения жестких санкций.

Институт собственности известен с незапамятных времен. Именно ему люди обязаны интенсивным развитием производительных сил и научно-техническим прогрессом. Перестройка в России в последние годы также была ориентирована на воссоздание этого правового института, поскольку застой в стране возникал из-за отсутствия у неимущих граждан необходимых стимулов к повышению качества труда.

Одной из самых важных характеристик права собственности является то, что собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом и может запрещать другим лицам использовать это имуществ9 (за исключением случаев, установленных законом). Предоставляя одному лицу столь значительные полномочия, государство возлагает на него обязанности и ответственность. В частности, не допускается нарушение прав других лиц. В Российской Федерации, например, ущерб, причиненный собственником вследствие злоупотребления своим монопольным или иным доминирующим положением использования недобросовестных методов предпринимательства и т.п., подлежит возмещению в полном объеме

Среди объектов права собственности (к которым относятся движимые и недвижимые вещи живой и неживой природы, продукты творческого труда, а также другие материальные и нематериальные блага) особое место занимают объекты интеллектуальной собственности, являющиеся творениями человеческого разума. Они обычно подразделяются на

произведения, охраняемые авторским правом (научные труды, литературные и художественные произведения, конструкторские чертежи, программы для ЭВМ, базы данных, исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи и др.);

промышленную собственность (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, "ноу-хау" и др.).

Нарушением прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности (несколько упрощая) можно считать незаконное введение в коммерческий оборот (изготовление, ввоз, продажа, предложение к продаже и т.д.) содержащих их или произведенных с их применением товаров и услуг. К нарушителю может быть применен обширный перечень санкций, к числу которых относятся: запрет на дальнейшую деятельность, связанную с нарушением (что влечет остановку производства); уплата крупных штрафов (в РФ они достигают 50 тыс. установленных законом минимумов заработной платы); возмещение убытков (включая упущенную выгоду) владельцу нарушенных прав; возмещение судебных издержек (значительных из-за чрезвычайной сложности судебного разбирательства); уголовное наказание в виде лишения свободы (применяется довольно редко). Перечисленные здесь санкции носят в основном имущественный характер и очень жестки.

Рассмотрим особенности правовой охраны отдельных видов объектов промышленной собственности в соответствии с ранее данной классификацией, предполагая, что данные ниже определения и пояснения могут быть в той или иной мере применены на территории практически всех государств мира (с той оговоркой, что отличия все-таки имеют место и всегда должны учитываться предпринимателями).

Отдельные виды объектов интеллектуальной собственности

Для предпринимателей, продающих и приобретающих технологии, защита объектов, охраняемых авторским правом, представляет определенный интерес, поскольку под его действие подпадают научные труды, литературные и художественные произведения, чертежи, программы для ЭВМ, базы данных и др.

Предметом охраны по авторскому праву являются все произведения литературы, науки и искусства независимо от способа и формы их выражения. Охрана произведения возникает без всякой государственной регистрации, лишь на основании факта создания произведения.

В отличие от объектов авторского права охрана изобретений и других объектов промышленной собственности гораздо сильнее (как правило, запрещается несанкционированная имитация охраняемых признаков). Критериями охраноспособности изобретения обычно являются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость (либо их аналоги в законодательстве других стран). Эти критерии вводятся специальным законодательством и уточняются в нормативных актах патентного ведомства (специального государственного органа, обеспечивающего охрану прав на объекты промышленной собственности; в РФ таким ведомством является "Роспатент").



Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Понятие "уровня техники" определено как некий набор знаний, получаемый путем сбора и анализа общедоступных сведений со всего мира. В РФ (как и во многих развитых странах) действует критерий абсолютной мировой новизны. В других странах новизна может быть локальной или относительной мировой.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Отнесем к промышленно применимым объекты (устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также применение известных ранее устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению), которые могут быть использованы в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Оформляя свои права на изобретение, авторы в специальном документе, называемом формулой изобретения, перечисляют основные признаки изобретения (в Российской Федерации – отличительные особенности по сравнению с ранее известными решениями). Эта формула после уточнения в патентном ведомстве и определяет объем правовой охраны, предоставляемой изобретению.

К полезной модели, иногда называемой малым изобретением, относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. В отличие от трех критериев патентоспособности изобретения у полезной модели их всего два: новизна и промышленная применимость.

Предъявляя к новым разработкам ослабленные по сравнению с критериями изобретательской деятельности требования, государство предоставляет им и более слабую, чем изобретениям, правовую защиту. При этом для изобретателей привлекательны упрощенный механизм оформления своих прав и соответственно меньшая сумма затрат на приобретение этих прав. Данный способ защиты технических решений существует не во всех странах (в Российской Федерации он имеется).

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Термин "существенные признаки" также, как и в предыдущих случаях, определяется в нормативных актах патентного ведомства.

Уровень техники обычно включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении.

Критерий промышленной применимости аналогичен соответствующему критерию для изобретений.

К промышленным образцам обычно относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым (критерии охраноспособности в других странах аналогичны).

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия.

Под товарными знаками и знаками обслуживания (далее – товарный знак) обычно понимаются обозначения, способные отличать товары и услуги одних лиц (юридических или физических) от однородных товаров и услуг (далее – товары) других лиц. Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации на имя юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, а в отдельных случаях (например, общеизвестные знаки) без нее. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения (звуковые, световые, цветовые и др.) или их комбинации.

Для предпринимателя важно знать основания признания товарного знака недействительным, поскольку через суд иногда предпринимаются попытки отмены чужого товарного знака (обычно конкурента).

Товарный знак может быть признан недействительным, если незаконно зарегистрирован или с течением времени утрачены основания для дальнейшего поддержания в силе его государственной охраны – например, он вошел во всеобщее употребление как обозначение товара определенного рода (например "Аспирин", "Ксерокс" и др.).

Чтобы подробнее изучить проблему запрета на регистрацию товарных знаков, необходимо обратиться к действующему на территории регистрации товарного знака законодательству и документам соответствующего патентного ведомства.

Владелец товарного знака может по лицензионному договору предоставить другому лицу право на использование товарного знака.

Термин "ноу-хау" впервые применен в США в судебном деле Дюранда против Брауна в 1916 г. и означал умение или мастерство что-либо сделать с минимумом усилий*. В настоящее время законодательство многих развитых стран мира определяет "ноу-хау" как организационную или коммерческую информацию, составляющую секрет производства.

* Тюфтин Е.П. Международная торговля лицензиями. – М.: ВНИИПИ, 1987.

Понятие "ноу-хау " включает как различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой охраны, так и знания (опыт) административного, экономического, финансового или иного порядка.

Достаточно хорошо известно, что без знания "ноу-хау" в большинстве случаев невозможно воспроизвести промышленно освоенную новую технику и тем более невозможно совершенствование, а также создание ее последующих поколений. В настоящее время, не имея "ноу-хау", практически невозможно применять изобретения, права на которые приобретены у сторонних лиц, являющихся разработчиками (авторами). В силу этого "ноу-хау" приобретает значительную ценность и может являться объектом купли-продажи.

Герберт Штумпф в своей книге "Договор о передаче «ноу-хау»" в качестве примера приводит один из возможных перечней сведений, составляющих "ноу-хау" предприятия, который, по утверждению автора, не претендует на полноту. Выделяя техническую и коммерческую сферу деятельности, он относит к коммерческой тайне

1) в технической сфере:

Конструкционные чертежи;

Результаты опытов и их протоколы;

Перечень проведенных исследовательских работ, общепринятые таблицы и результаты расчетов в их специальном применении для производства определенного продукта;

Статистические расчеты;

Формулы и рецепты;

Данные о качестве материалов;

Список деталей;

Чертежи поставляемого оборудования, включая инструкции по обработке;

Перечни норм, которые дают сведения о результатах проведенных работ по разработке норм;

Данные о произведенных улучшениях;

Рабочие планы с указанием времени и допусков;

Инструкции по технологии (например, предписания по тепловому режиму);

Чертежи;

Документация по изготовлению;

Отчеты о произведенной продукции;

Оптимальные количества стандартных деталей;

Приемочные испытания;

Строительные отчеты, перечни аппаратуры;

Количественные калькуляции для наружного монтажа;

Данные работ по программированию;

Обучение персонала другого предприятия.

2) в коммерческой сфере:

Картотеку клиентов;

Картотеку поставщиков;

Данные об организации производства;

Документацию о программировании в коммерческой сфере;

Документацию об организации сбыта и распространения;

Данные о финансировании;

Обучение коммерческого персонала другого предприятия.

Патенты и другие охранные документы на объекты промышленной собственности

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование. В случае товарного знака свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Приобретая или передавая технологии, защищенные патентами или другими охранными документами, важно знать сроки действия этих документов. В разных странах они различны, хотя и близки друг к другу. Так, например, в Российской Федерации патент на изобретение действует в течение двадцати лет, а свидетельство на полезную модель – в течение пяти лёт, считая с даты их приоритета. Действие свидетельства на полезную модель продлевается патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет, считая с даты приоритета. Его действие также может быть продлено, но не более чем на пять лет.

Патентовладелец может разрешить за вознаграждение другим лицам применение охраняемого патентом объекта промышленной собственности. Это осуществляется путем выдачи лицензии, т. е. заключаемого в письменной форме лицензионного договора. Более подробно структура и особенности составления лицензионных договоров будут рассмотрены ниже. Здесь же только скажем, что такой договор так же, как и договор об уступке патента, должен быть обязательно зарегистрирован в патентном ведомстве, иначе он не будет иметь юридической силы.

Государство заинтересовано не только в охране прав собственности на результаты интеллектуального труда, но и в широком применении этих результатов в предпринимательской деятельности. В этом заключается причина пристального государственного контроля за неиспользованием запатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков. Государство самым решительным образом пресекает выявленные факты использования патентной защиты объектов интеллектуальной собственности для задержки научно-технического прогресса, недопущения новых товаров и технологий на рынки. При этом к нарушителю могут быть применены различные санкции

Поскольку за неиспользование запатентованных технических решений предусмотрены санкции, патентовладельцы предпочитают не держать свои патенты "под сукном", а самостоятельно либо с привлечением других предпринимателей ввести охраняемые технические решения в коммерческий оборот.

Промышленная собственность - является разновидностью интеллектуальной собственности. Данное понятие ввела Парижская конвенция в 1883 году. В последующем понятие промышленная собственность было закреплено многими международными соглашениями.

Объекты охраны промышленной собственности

К объектам охраны промышленной собственности относятся: промышленные образцы, патенты на изобретения, новые модели, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные названия и обозначение мест происхождения товаров, коммерческие наименования, топология интегральных схем, селекционные открытия. К объектам промышленной собственности с 1970 года стали относить разные открытия, а также секреты и опыт производства. К объектам охраны относится и промышленный образец, определяющий внешний вид изделия. Он является итогом творческой деятельности и способствует повышению потребительских качеств изделий. Интеллектуальная собственность промышленная собственность - являются равнозначными понятиями и подлежат охране.

В последнее время к объектам охраны стали относить и товарные знаки - обозначения, отличающие однородные товары физических и юридических лиц. Чтобы быть объектом правовой охраны, знак должен иметь условное обозначение в виде символа, который наносится на выпускаемую продукцию, ее упаковку или сопроводительную документацию. Товарные знаки бывают: словесными, объемными, изобразительными, звуковыми, световыми, комбинированными, индивидуальными, коллективными и др. Право на товарный знак длится в течение 10-20 лет (в США - 20, в Англии - 7, во Франции, Германии, России и Швейцарии -10 лет, начиная с даты заявки).

Международные договоры в области охраны промышленной собственности, а также регулирование правоотношений в сфере промышленной собственности в России

В Российской Федерации с 2007 года правоотношения в сфере промышленной собственности регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области охраны объектов промышленной собственности в рамках ряда многосторонних международных договоров: Парижской конвенции от 1883 года, с дополнениями 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967 годов, Вашингтонского договора о патентной кооперации 1970 года, Мадридской конвенции о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 года, Венского договора о регистрации товарных знаков 1973 года, Конвенции о выдаче Европейских патентов 1973 года и др.

Фундаментом международной системы охраны промышленной собственности стала Парижская конвенция, принятая в Париже 20 марта 1883 г., которую первоначально подписали 11 государств. Сегодня к ней присоединились более 100 государств, среди них и РФ, как правоприемница СССР, - 1 июля 1965 года.

Парижская конвенция включает разделы:

  • национальный режим;
  • право приоритета;
  • сфера материального права;
  • правила, регламентирующие административные, финансовые и организационные вопросы.

Этими правилами устанавливаются равные права граждан стран-участниц, а правом приоритета пользуются патенты, полезные модели, товарные знаки и промышленные образцы. Заявитель, подавая заявку одной из стран-участниц, имеет право получить охрану и в других государствах, сохраняя приоритет подачи по дате первой заявки.

Сроки для подачи последующих заявок:

  • патенты и полезные модели - 12 месяцев;
  • товарные знаки и промышленные образцы - 6 месяцев.

Охрана промышленной собственности предполагает охрану материального права, распространяющегося на патенты, товарные знаки, указания мест происхождения товара, фирменные названия, промышленные образцы. В данном случае страны-участницы обязываются обеспечить охрану от недобросовестной конкуренции, при помощи специальной службы. С целью координирования действий стран-участниц - создан Союз по охране промышленной собственности, имеющий свои руководящие органы: Ассамблея, Исполнительный комитет и Международное бюро ВОИС. Ассамблея, как главный орган Союза, собирается один раз в два года.

6.1 Права на изобретение.

6.2 Права на полезную модель.

6.3 Права на промышленный образец.

Литература: 2; 8; 30; 32; 57.

6.1 Права на изобретение.

В соответствии с п.1. ст.6 «изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

Опираясь на формулировку ст.6. Патентного закона РК, можно сделать вывод, что наряду с изобретениями, которым предоставляется правовая охрана, существуют и такие изобретения, которым в силу тех или иных причин охрана государством не гарантируется. Иными словами, вполне правомерно говорить о родовом понятии изобретения как объективно существующем явлении, которое в самом общем виде можно определить как творческое решение задачи. Изобретением может считаться всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

Вопрос о том, охраняется ли данный результат государством, и если охраняется, то в какой форме, лежит уже в иной плоскости и сам по себе не играет решающей роли в объективном признании того или иного решения изобретением. Одни изобретения, которые отвечают предусмотренным законом требованиям, становятся в установленном порядке официально признанными объектами охраны; другие изобретения, которые таким требованиям не соответствуют или хотя бы и соответствуют, ныне оформлены в установленном порядке, охраной не пользуются, однако не перестают быть из-за этого изобретениями. К числу последних можно, в частности, отнести такие технические решения, которые не обладают объективной новизной, хотя и являются результатом самостоятельной творческой работы; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали и др.

Прежде чем перейти к детальной характеристике закрепленных Патентным законом признаков охраноспособного изобретения и его объектов, необходимо отметить следующее. С принятием нового закона предъявляющиеся ранее к охраноспособным изобретениям критерии «существенные отличия» и «положительный эффект» заменены признаками «изобретательский уровень» и «промышленная применимость». Основной причиной этого послужило вполне оправданное желание сблизить наше понимание изобретения с наиболее распространенной его моделью. Едва ли не случайно почти дословное совпадение формулировок ст.6 закона с формулировками, содержащимися в патентных законах некоторых Европейских стран, а также в ряде международных соглашений, например ст.52-53 Конвенции о выдаче европейских патентов.

Наиболее существенным изменением в Патентном законе может считаться отказ законодателя от такого признака охраноспособности изобретения как «положительный эффект». Как справедливо отмечается в специальной литературе, это прямо связано с полным переходом к патентной форме охраны изобретений. Поскольку все расходы и хлопоты, связанные с патентованием, возлагаются на самого будущего патентовладельца, в первую очередь его должна заботить ожидаемая эффективность от использования изобретения.

В соответствии с п.2 ст.6 Патентного закона РК объектами изобретения могут являться устройство, способ, вещество, штаммы микроорганизмов, клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. К устройствам как объектам изобретений относятся всевозможные конструкции и изделия – машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, сооружения и т.д. По сравнению с другими видами технических решений изобретения – устройства, обеспечивающие наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.

Способ – это совокупностьприемов, выполняемых в определенной последовательности или с соблюдением определенных правил. Как объект изобретения способ характеризуется технологическими средствами – наличием определенного действия или совокупности действий (последовательно, одновременно в различных сочетаниях и т.п.), условиями осуществления действий, режимом использования веществ, устройств, штаммов микроорганизмов и т.д.

Способы как процессы выполнения действий над материальными объектами обычно подразделяются на:

Способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и т.д.);

Способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т.д.);

Способы, в результате которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.).

Вещество представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. К веществам как объектам изобретений относятся:

Индивидуальные соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии;

Композиции (составы, смеси);

Продукты ядерного превращения.

Штаммы – микроорганизмов, культуры клеток растений и животных означают совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, животных и т.д. Создание штаммов предполагает отыскание научной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению и т.д. К штаммам микроорганизмов, культур клеток растений и животных относятся индивидуальные штаммы (бактерии, микроскопические грибы, дрожжи, простейшие микроскопические водоросли, микроскопические лишайники и т.д.) и консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных (смешанные штаммы микроорганизмов, ассоциации микроорганизмов и т.д.).

Применение известных ранее устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применяться данное устройство, способ, вещество или штамм. Ранее известное средство оказывается способным удовлетворять совсем иную потребность, в связи с чем оно приобретает функцию, существенно отличающуюся от той, которую уже имеет. Суть применения по новому назначению заключается в установлении новых свойств уже известных объектов и определении новых областей их использования. Для характеристики изобретений на применение используются краткая характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание нового назначения известного объекта.

Наряду с объектами изобретений в Патентном законе содержится перечень творческих результатов, которые не признаются патентоспособными изобретениями. К ним относятся:

1) Открытия, научные теории и математические методы;

2) Методы организации и управления хозяйством;

3) Условные обозначения, расписания, правила;

4) Правила и методы выполнения умственных операций;

5) Программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;

6) Проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

7) Предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;

8) Предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Это не означает, что указанные объекты вообще исключаются из сферы правовой охраны. Напротив, большинство из них при соответствии их установленным в законе критериям охраняется правом, но не в качестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности. Так, проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий охраняются в качестве произведений архитектуры; предложения, определяющие внешний вид изделий, могут быть признаны промышленными образцами и т.д. Законодатель лишь подчеркивает, что названные объекты не признаются изобретениями. Основной причиной этого для большинства из них служит то, что они не являются техническими решениями задачи, т.е. не подпадают под понятие устройства, способа, вещества или штамма. Если же конкретное решение, будь то решение задачи познания, решение внешнего вида изделия или проект сооружения, обеспечивает тот или иной технический результат, оно может быть признано изобретением.

Особо следует остановиться на решениях, которым не предоставляется правовая охрана в виду их противоречия общественным интересам принципам гуманности и морали. Как верно отмечается в литературе, при отнесении решений к противоречащим общественным интересам, сами эти «общественные интересы» должны быть отражены в тех или иных правилах, установленных от имени общества уполномоченными на то компетентными органами. Отрицание патентоспособности по причине противоречия принципам гуманности и морали основывается на нравственных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения (например, по этой причине не патентуются приспособления для азартных игр, орудия самоубийства и др.).

Изобретения должны обладать патентоспособностью. Критериями патентоспособности являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

Новизна изобретения как первое и непременное его условие патентоспособности всегда была характерным признаком изобретений. Решение признавалось новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление.

В Патентном законе РК новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники. Дальше раскрывается само понятие: «уровень техники»: сведения об уровне техники включают в себя любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Данная формулировка позволяет акцентировать внимание на 4 моментах.

Во-1-х, при исследовании новизны заявленного решения используются лишь общедоступные сведения. Под ними понимаются сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само либо о содержании которых могло быть ему законным образом сообщено, всякого рода служебная, закрытая, секретная и т.п. информация во внимание не принимается.

Во-2-х, в уровень техники включаются любые сведения, раскрывающие сущность изобретения, независимо от того, в какой форме (устной, письменной, официальной, неофициальной и т.п.) они стали общедоступным публике.

В-3-х, речь идет о сведениях ставших общедоступных не только в РК, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер.

В-4-х, при определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Сведения, раскрывающие сущность изобретения, которые появились после этой даты, во внимание не принимаются.

Вторым критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень . Необходимость особого критерия, позволяющего признавать патентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из специалистов не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обычно выражает творческое начало.

В соответствии с п.1. ст.6 Патентного закона РК изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Как видим, уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня.

Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета. Сведения, которые стали общедоступными после даты подачи заявки, в расчет не принимаются, хотя бы с их по появлением предложенное решение задачи и стало очевидным.

Третьим критерием патентоспособности изобретения является промышленная применимость . Согласно п.1ст.6 Патентного закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В законе не указано, на какой момент должна оцениваться промышленная применимость заявленного изобретения. Это представляется не упущением законодателя, с его сознательной позицией. В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня, которые могут быть утрачены изобретением, признак «промышленная применимость», напротив, может у изобретения в данный момент отсутствовать, а впоследствии появиться.

С моментом определения промышленной применимости прямо связан вопрос о патентоспособности так называемых перспективных изобретений, то есть изобретений, которые не могут быть использованы в настоящее время, но целесообразность и возможность их использования в будущем не вызывают сомнений.

6.2 Права на полезную модель.

Полезная модель - новый для Казахстанского патентного права объект, практика охраны которого пока лишь начинает складываться.

Статья 7 Патентного закона РК к полезной модели относит конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройства). Она должна быть новой и промышленно применимой.

Как известно, понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако, являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники. Законодательство тех стран, которые предусматривают особую охрану подобных объектов, устанавливает, как правило, более упрощенный порядок выдачи на них охранных документов (иногда именуемыми малыми патентами), сокращенный срок их действия, менее значительные пошлины и т.п.

Полезная модель, как и изобретение, является техническим решением задачи. Их основные различия заключаются в двух моментах.

Во-1-х, в качестве полезных моделей охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к типу устройств, т.е. конструкторскому выполнению средств производства и предметов потребления.

Во-2-х, к полезным моделям не предъявляются требования изобретательского уровня. Полезная модель должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества.

Для признания решения полезной моделью она должна быть новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. К существенным относятся все те признаки полезной модели, которые влияют на достигаемый результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Если совокупность существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, не является общеизвестной, полезная модель признается новой.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Указанный критерий по отношению к полезным моделям имеет точно такое же значение, как и по отношению к изобретениям.

6.3 Права на промышленный образец.

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение, определяющее его внешний вид. Как и изобретение, промышленный образец представляет собой нематериальное благо, результат творческой умственной деятельности, который может быть воплощен в конкретных материальных объектах.

Промышленными образцами могут считаться решения внешнего вида любых изделий, выпускаемых промышленно, которые в своей подавляющей массе нигде не охраняются. Правовая охрана предоставляется тем промышленным образцам, которые являются новыми, оригинальными и промышленно применимыми.

Согласно ст.8 п.2 Патентного закона не признаются промышленными образцами решения:

1) обусловленные исключительно технической функцией изделий;

2) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

3) печатной продукции как таковой;

4) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

5) изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Промышленными образцами могут быть целое единичное изделие, его часть, комплект (набор) изделий, варианты изделия. Изделие, как объект промышленного образца, может быть:

1) объемным (автомобиль, прибор, обувь, мебель, посуда и т.п.),

2) плоским (рисунок ткани, ковра, шрифт),

3) комбинированным, т.е. сочетающим элементы, свойственные объемным и плоским промышленным образцам (вид информационного табло, циферблата часов, ковра с объемными деталями и т.п.).

Промышленные образцы следует отличать от исходных с ними объектов интеллектуальной собственности, таких, как полезные модели, объемные товарные знаки и произведения декоративно-прикладного искусства. Если промышленный образец решает задачу внешнего вида изделия с помощью художественных и конструкторских средств, то полезная модель является техническим решением, относящимся к конструктивному выполнению потребления, а также их составных частей.

Некоторые изделия, например оригинальный флакон для духов, могут быть в равной степени признаны как промышленным образцом, так и объемным товарным знаком. Выбор формы охраны принадлежит заявителю. Не исключена и одновременная охрана объекта и в качестве товарного знака. Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» исключает признание товарным знаком лишь таких обозначений, которые воспроизводят промышленные образцы, права на которые принадлежат в РК другим лицам. Следовательно, самому заявителю не возбраняется зарегистрировать принадлежащий ему творческий результат и как промышленный образец, и как товарный знак.

Весьма близки между собой промышленные образцы и объекты, охраняемые авторским правом, в особенности произведения декоративно-прикладного искусства.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, представленных на изображениях промышленного образца и приведенных в перечне существенных признаков, не известна из сведений, общедоступных в мире до даты приоритета промышленного образца. Под существенными признаками понимаются признаки, объективно присущие художественно-конструкторскому решению, каждый из которых необходим, а все вместе достаточно для создания зрительного образца изделия.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета поданные в РК другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных) и запатентованные в РК промышленные образцы.

Критерий оригинальности патентоспособности промышленного образца введен в законодательство впервые.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенности изделия. Данный признак выполняет применительно к промышленным образцам примерно ту же роль, которую играет относительно изобретений критерий изобретательского уровня. С его помощью охраноспособные промышленные образцы как творческие художественно- конструкторские решения отграничиваются от результатов обычной дизайнерской работы.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть кратно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия. Данный критерий патентоспособности в наибольшей степени связан с патентной формой охраны промышленных образцов. Именно возможность изготовления копий изделия такого же внешнего вида, делает актуальной патентно-правовую форму охраны оригинального художественно-конструкторского решения.

При оценке промышленной применимости проверяется, конечно, и сама осуществимость заявленного промышленного образца с помощью описанных в заявке или известных средств, методов, материалов и т.д.

Объектами промышленной собственности являются изобретение, полезная модель, промышленный образец. Правовая охрана объектам промышленной собственности предоставляется только в том случае, если на них подана заявка в Казпатент и выдан охранный документ. При проведении экспертизы определяется соответствие данных объектов установленным критериям. Патентный закон устанавливает исключения в предоставлении отдельным объектам правовой охраны, хотя и соответствующим установленным критериям.

Тестовые вопросы для самоконтроля знаний:

1. Изобретением признаются:

a) научные теории;

b) математические методы;

c) методы выполнения умственных операций;

d) таммы клеток растений;

e) все ответы верны.

2. Не влияет на правовую охрану изобретения:

a) новизна;

b) изобретательский уровень;

c) промышленная применимость;

d) оригинальность;

e) нет верного ответа.

3. Конструктивное выполнение средств производства –это:

a) изобретение;

b) полезная модель;

c) промышленный образец;

d) топология интегральной микросхемы;

e) не предоставляется патентная охрана.

4. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она:

a) является промышленно применимым;

b) имеет изобретательский уровень;

c) является оригинальным;

d) отвечает маркетинговым требованиям;

e) все ответы верны

5. Художественно-конструктивное решение внешнего вида изделия это:

a) полезная модель;

b) изобретение;

c) промышленный образец;

d) селекционное достижение;

e) все ответы верны.



Просмотров