Приобретение права на имущество при мошенничестве. Хищение чужого имущества путем обмана. Игры в наперсток, уличные лотереи, и прочие "лохотроны"

Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Все составы преступлений, в том числе и хищений, описанные в гл. 21 УК РФ, посягают на один и тот же родовой — общественные отношения собственности. — важнейшее из экономических материальных отношений, совокупность которых образует экономический базис российского общества, основу его экономической системы. Непосредственный объект — та конкретная форма собственности, которая определяется принадлежностью имущества: государственная, частная, муниципальная или собственность общественных объединений. Все формы собственности с точки зрения их юридической защиты являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного законодательства.

Предметом хищения могут быть только товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде (за исключением мошенничества), обладающие экономическим свойством стоимости, а также деньги как всеобщий эквивалент стоимости, как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества. Имущество является во всех случаях чужим для виновного, который не имеет на него никаких прав. Предметом мошенничества может быть также право на чужое имущество.

Предметом хищения в форме мошенничества и присвоения может быть как движимое, так и недвижимое имущество ( , предприятия и т.д.).

Хищения характеризуется действиями, выразившимися в противозаконных безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц и в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества.

Изъятие чужого имущества означает перевод этого имущества из владения собственника или иного владельца в фактическое обладание виновного.

Обязательный признак хищения — незаконный характер изъятия чужого имущества, т.е. его перевод в фактическое обладание виновного без каких-либо законных оснований и без согласия собственника или иного владельца.

Обязательным объективным признаком хищения является безвозмездность изъятия (обращения) чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. Изъятие считается безвозмездным, если оно производится без соответствующего возмещения, т.е. бесплатно или с символическим либо неадекватным возмещением. Так, является хищением завладение имуществом путем замены его на заведомо менее ценное.

Безвозмездность изъятия чужого имущества неразрывно связана с наступлением в результате этого преступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику или иному владельцу имущественного ущерба, под которым понимаются прямые убытки, измеряемые стоимостью похищенного имущества. Именно с наступлением таких последствий связывается момент окончания хищения. Поэтому хищение чужого имущества должно признаваться оконченным преступлением с момента его фактического изъятия независимо от того, удалось ли виновному распорядиться похищенным имуществом как своим собственным: потребить или использовать иным образом, продать, подарить, передать в долг либо в счет уплаты долга и т.д. Однако для признания хищения оконченным необходимо, чтобы в результате незаконного изъятия чужого имущества виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

По общему правилу, как это следует из законодательного определения, хищение состоит из двух элементов:

  1. изъятие имущества у собственника или иного владельца;
  2. обращение его в пользу виновного или других лиц.

Однако при таких формах хищения, как присвоение и растрата, хищение имущества происходит без его изъятия, поскольку предмет преступления уже находился во владении виновного и был вверен ему по различным основаниям (для хранения, управления, транспортировки и т.п.). В такой ситуации хищение состоит из одного элемента — из обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

Обязательный признак хищения — между противоправными действиями виновного и причинением собственнику или иному владельцу реального имущественного ущерба.

Хищения характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

По своей структуре умысел активно действующего субъекта хищения вписывается в законодательное определение прямого умысла (ч. 2 ст. 25 УК РФ), в соответствии с которым лицо: сознает общественную опасность своих действий, предвидит неизбежность общественно опасных последствий (интеллектуальный момент умысла) и желает наступления этих последствий (волевой момент умысла), но эти три элемента умысла наполняются специфическим содержанием соответственно объективным свойствам хищения. Законодатель включает в состав хищения корыстную цель как обязательный субъективный признак. Корыстная цель при хищении определяется стремлением субъекта не к любому противоправному извлечению имущественных выгод, а к получению этих выгод за счет обращения в собственность имущества, безвозмездно изымаемого из фондов или из владения законных собственников и иных владельцев.

Цель при хищении заключается в стремлении получить фактическую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собственным. Ее можно сформулировать как цель незаконного извлечения имущественной выгоды, а еще лучше вообще исключить ее из законодательного определения хищения.

При удовлетворении личных материальных потребностей самого похитителя наличие корыстных побуждений не вызывает никаких сомнений. Но они имеются и в тех случаях, когда похищенное имущество передается другим лицам, в обогащении которых виновный заинтересован по различным причинам (при передаче похищенного имущества родным или близким виновного либо лицам, с которыми у него имеются имущественные отношения, например передача в счет погашения долга, или с которыми после передачи похищенного возникают имущественные отношения, например сдача в аренду).

Незаконное изъятие чужого имущества без корыстного мотива не образует хищения. Именно по этому пути идет и судебная практика. В силу отсутствия корыстного мотива не может квалифицироваться как хищение так называемое временное заимствование, когда, например, кассир берет в личное пользование деньги из кассы с намерением впоследствии их возвратить.

Кражи, грабежа и разбоя — лицо, достигшее 14-летнего, а мошенничества, присвоения и растраты — 16-летнего возраста. Присвоение и растрата могут совершаться только специальным субъектом — лицом, которому чужое имущество было вверено для осуществления обусловленных правомочий.

Формы хищения.

Кража (ст. 158 УК РФ). Кража определяется в законе как тайное хищение чужого имущества.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Грабеж (ст. 161 УК РФ) определяется как открытое хищение чужого имущества.

Объективная сторона грабежа характеризуется действиями, состоящими в открытом ненасильственном завладении чужим имуществом.

Разбой (ст. 162 УК РФ) — наиболее опасная форма хищения. Он определяется в законе как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) – хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Хищение. Формы хищения: Видео

Право на имущество — это уголовно-правовая фикция, которая никак не может быть отнесена к предмету хищения. Постараемся данный тезис доказать в разрезе предложенных рассуждений на предмет того, что же все-таки стоит за этим крайне широким и многозначным определением «право на имущество».

Если исходить из того, что право на имущество — это имущественное право, то следует выяснить значение последнего. Имущественные права, как они понимаются сегодня в цивилистике, — это самостоятельное благо, экономическая ценность, а значит отдельный объект гражданского оборота <1>. Чаще всего под имущественными правами понимают:

  • а) вещные права участников гражданских правоотношений, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом (имущественные права вещного характера);
  • б) обязательственные права требования, вытекающие как из договорных, так и из внедоговорных обязательств (имущественные права обязательственного характера).

<1> См.: Лысенко, А.Н. Имущество в гражданском праве России. — М., 2010. — С. 90.

Однако имущественное право — явление нематериальное, его нельзя сосчитать, хотя можно выделить и выразить его стоимость в деньгах как требование кредитора в обязательстве. Важным здесь является то, что имущественное право не может включать в себя право владения, которое всегда имеет своим объектом физическую вещь, поэтому в содержание имущественного права входят два полномочия: пользование и распоряжение (соответственно при приобретении виновным права на имущество собственник утрачивает только то полномочие, которое передал <2>).

<2> Следует также отметить, что получение только права пользоваться и владеть имуществом не является хищением в форме приобретения права на чужое имущество, т.к. собственнику или иному владельцу не причиняется прямой положительный материальный ущерб.

Из этих соображений, действительно, можно было бы определить понятие «право на имущество» как разнообразные субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.). С другой стороны, имущественными правами являются правомочия собственника, право оперативного управления (вещные имущественные права) и обязательственные права (в их числе и права на возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина, а также вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица), исключительные права и наследственные права.

Однако могут ли в полной мере вещные и обязательственные права являться предметом хищения и как в таком случае (по какому критерию) отграничивать их противоправное приобретение от преступлений против порядка осуществления экономической деятельности? Если в какой-то степени вещные права еще можно соотнести с имуществом, то обязательственные права предметом хищений выступать никак не могут, что следует из юридической природы данных прав. Приобретая противоправным образом обязательственное право, виновное лицо приобретает непосредственно не право на вещь, а право на действия обязанного лица и может только требовать предоставления ему вещи. В этом случае реальная возможность распорядиться этой вещью возникает только после ее фактического получения и предметом хищения будет являться именно имущество, а не право на него. Включение же вещных и обязательственных прав в предмет хищения по признаку приобретения права на имущество ведет к совмещению в одном составе преступления двух несовместимых и несоразмерных по содержанию деяний.

Следует также указать, что имущественные права — это не аморфная абстракция и не всеми ими можно завладеть (изъять, обратить в свою собственность). О хищении прав можно говорить лишь образно, в неком фигуральном смысле и значении. Например, большинство обязательственных прав существуют между двумя и более лицами (участниками обязательства) и никакие действия третьих лиц по завладению этим правом без юридического участия сторон обязательства невозможны, право своего обладателя в результате такого хищения поменять не может. Это свидетельствует о сущностной порочности идеи о возможности похищения права вообще, поскольку субъективное право не является объектом материального мира <3>. Недопустимо произвольно и, что самое главное, чрезмерно расширительно трактовать термины, суть которых не вполне понятна и не имеет под собой позитивного основания. Подобное толкование понятия «право на имущество» фактически сегодня является одним из основных средств искусственной квалификации противоправных деяний в имущественной сфере в контексте понимания хищения. Если это так, тогда хищение — это не завладение чужим имуществом, а причинение имущественного ущерба.

<3> См.: Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. — М., 2010. — С. 179 — 180.

Именно таким образом были расценены действия гр-на Ф., который судом был признан виновным в совершении трех преступлений, выразившихся в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана при следующих обстоятельствах. Так, Ф., обладая достаточными знаниями в области пользования персональным компьютером и его программным обеспечением, а также обладая опытом работы в глобальной компьютерной сети Интернет, имея умысел, направленный на использование информационных ресурсов Интернета за счет других пользователей, умышленно осуществив неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, т.е. информации в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), принадлежащей И., осуществил интеллектуальный подлог и похитил денежные средства последнего следующим образом. Ф. без разрешения собственника, осуществив неправомерный доступ к компьютерной информации И., под данными последнего вошел в опцию «личный кабинет», представляющую собой интернет-страничку с учетными данными абонента, а именно фамилией, именем, отчеством и номером . Далее Ф. без разрешения собственника и под его данными осуществил модификацию компьютерной информации — изменил тарифные планы. Ф., действуя от имени абонента И. и без согласия последнего, использовал полученную информацию и осуществлял соединение с глобальной компьютерной сетью Интернет через сервер управляющей компании. Стоимость подключения тарифов составила 2040 руб. В результате незаконных действий Ф. у абонента И. образовался долг в сумме 2040 руб., который он был вынужден выплатить интернет-провайдеру. Действия Ф. судом были квалифицированы по факту хищения имущества И. по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК Российской Федерации) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

Однако подчеркнем: завладение чужим имуществом существенно отличается от приобретения права на него по способу совершения противоправного деяния, потому как при прочих равных условиях, выбытие имущества из фондов собственника наносит последнему существенно больший вред (ущерб), нежели лишение отдельных правомочий собственника, которые всегда могут быть восстановлены. При этом необходимо иметь в виду, что в ряде случаев действия виновного, стремящегося к приобретению права на имущество, могут быть направлены на незаконное пользование, приобретение и т.д. объектами гражданских прав, как лишенных вещной основы, так и не лишенных. Но эти действия виновного не связаны с дальнейшим фактическим завладением чужим имуществом в будущем (с определенной степенью уверенности можно сказать, что лицо завладевает не имуществом, а правомочиями на это имущество). Следовательно, содержание понятия «приобретение права на имущество» не соответствует содержанию права собственности как субъективного права лица, которое выражается в трех правомочиях владения, пользования и распоряжения. Поэтому действующая формулировка — «приобретение права на имущество» — лишена всякого смысла в контексте понятия и признаков хищения.

Некоторые криминалисты приводят и иные доводы на предмет отсутствия возможности признания права на имущество в качестве предмета хищения (мошенничества, вымогательства), аргументируя свою позицию тем, что право на имущество лежит в нематериальной плоскости, в отличие от предмета преступления, и с этих позиций входит в структуру объекта преступления в качестве одного из его элементов <4>. Как отмечает по этому поводу Е.А.Мазуренко, отрицание учеными возможности хищения прав на имущество связано с неверным толкованием ими данного словосочетания и отсутствием четкого разграничения между такими понятиями, как «имущественное право» и «право на имущество», каждое из которых предполагает некоторые права, возникающие по поводу вещей, однако права эти имеют принципиально разный характер. Имущественное право, по мнению данного ученого, — это обязательственные права, а право на имущество — разновидность вещных прав, к числу которых относится и право собственности. В таком понимании право на имущество не может быть предметом преступления, т.к. в действительности оно является его объектом <5>. Думаем, однако, что вряд ли «приобретение права на имущество» можно связывать с объектом преступления, скорее, в этом случае речь идет о посягательстве на имущественные отношения, лишенные вещной основы, и только поэтому право на имущество (сколь аморфно оно ни было описано бы в тексте уголовного закона) не может составлять предмета хищения.

<4> См.: Верена, Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: проблемы теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. — Саратов, 2003. — С. 25; Третьякова, Н.С. Лингвистические особенности уголовно-правовых норм об ответственности за хищения: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — Омск, 2008. — С. 17 — 18. Уместно также будет напомнить, что в свое время еще Б.С.Никифоров говорил о том, что «право на имущество — это всегда общественное отношение, тогда как имущество само по себе не является общественным отношением… Право, в том числе и имущественное право, представляет собой отношение между людьми, общественное отношение, и поэтому в определенном смысле может рассматриваться в качестве объекта преступления» (см.: Никифоров, Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по советскому Уголовному праву. — М., 1952. — С. 28, 60). Как видно, советские криминалисты исходили из того, что право на имущество подвергается нарушению при имущественных преступлениях, но при совершении таких посягательств преступное воздействие направлено на имущество — на вещь, которая изымается у собственника или владельца, поэтому право на имущество является не чем иным, как средством получения все того же имущества.

<5> См.: Мазуренко, Е.А. Объект и предмет уголовно-правовой охраны преступлений против собственности: современные проблемы квалификации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — М., 2003. — С. 7, 16. При этом Е.А.Мазуренко предлагает предметом преступлений против собственности признавать как материальные блага (имущество в виде вещей, денег или документов, обладающих эквивалентно-обменными свойствами), так и нематериальные блага (безналичные деньги, имущественные права, различные виды энергий), имеющие определенную стоимость, находящиеся фактически в чьей-либо собственности и не принадлежащие виновному.

Безусловно, никто не отрицает того, что лицо, совершающее хищение в форме вымогательства, мошенничества или злоупотребления служебными полномочиями, как бы приобретает право на имущество заведомо незаконным путем. Но собственником имущества это лицо еще не становится, т.к. нельзя приобрести право собственности преступным путем. В русском языке одно из значений слова «приобрести» — «стать владельцем, обладателем чего-нибудь, получить что-нибудь». Следовательно, можно говорить о том, что виновное лицо незаконным образом становится квазивладельцем права на чужое имущество <6> (но не самой вещи), а в последующем и вовсе может завладеть чужим имуществом. Однако разница является существенной, когда мы говорим, что, например, в первом случае преступник обманным образом завладел титулом на получение тех или иных ценностей, а во втором — самими ценностями. Следует ли в таких случаях вменять в вину оконченный состав преступления?

<6> См.: Ларичев, В.Д., Спирин, Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. — М., 2001. — С. 61.

В качестве одно из доводов, высказываемого в поддержку данного суждения, можно было бы указать на ч. 3 п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 N 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищении имущества», где указано, что «завладение документами, выполняющими роль денежного эквивалента (ценными бумагами, знаками почтовой оплаты, талонами на проезд на транспорте и т.п.), которые непосредственно дают право на получение материальных ценностей или услуг, следует квалифицировать как оконченное хищение».

Между тем не исключены и ситуации, когда документами, содержащими в себе те или иные имущественные права (распиской, договором, завещанием и т.п.), завладевают насильственным путем <7>. Да и если лицо просто совершит тайное (ст. 205 УК) похищение документов, фиксирующих долговые или договорные обязательства, то тем самым он также приобретет право на имущество. Означает ли, в принципе, указанное, что преступное приобретение права на имущество возможно лишь в составах мошенничества, вымогательства, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, а в иных диспозициях статей о хищении (ст. 205, 206, 207, 211, 212 УК) — нет, потому как право на имущество не предусмотрено в качестве их объективного признака.

<7> См.: Скляров, С.В. Понятие хищения в уголовном законодательстве России: теоретический анализ // Государство и право. — 1997. — N 9. — С. 65; Скляров, С. Уголовная ответственность за хищение недвижимого имущества // Российская юстиция. — 2001. — N 6. — С. 52 — 53; Антонов, В.Н. Преступные посягательства на рынок жилья (криминологические и уголовно-правовые аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — Владивосток, 1998. — С. 10 — 17.

Как ни парадоксально, но в сущности это так (если лицо обманным способом приобретет право на имущество, то можно говорить, что это оконченный состав преступления, а если тайно похитит такое право на имущество, то это лишь покушение или приготовление к совершению преступления). Но, с другой стороны, в части первой примечания к гл. 24 УК под хищением (а сюда относятся и кража, и грабеж, и разбой, и присвоение либо растрата, и хищение путем использования компьютерной техники) понимается «завладение чужим … правом на имущество». При такой постановке вопроса вполне допустимо, что законодатель посчитал необходимым выделить в определении хищения право на имущество лишь потому, что в диспозициях статей 208, 209, 210 УК такое понятие существует и его следует применять лишь в том случае, когда оно специально указано в законе.

Вряд ли можно согласиться с последовательностью такой дифференциации. Ведь приобрести право на имущество можно куда более разумно, совершив, например, хищение путем использования компьютерной техники, а не хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Такое прочтение закона разделяет приобретение права на чужое имущество на две части, первая из которых («приобретение права») включает в себя само действие как элемент объективной стороны состава преступления, а вторая («на имущество») — предмет, по поводу которого совершается деяние <8>. Получается, что приобретение права на имущество не связано с физическим его завладением (изъятием, обращением), как это предполагается в законодательной дефиниции хищения, и, собственно говоря, не является хищением, а представляет собой некое новое противоправное деяние с формальным составом в группе имущественных преступлений.

<8> См.: Тюнин, В.И., Огарь, Т.А. Право на имущество в составе мошенничества // Уголовный процесс. — 2006. — N 9; Филаненко, А.Ю. Хищение чужого имущества: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. — М., 2010. — С. 10 — 11. В контексте указанного Н.Н.Лунин выступил с предложением ввести новый состав преступления: «Приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, создавшее угрозу причинения ущерба собственнику или иному владельцу данного имущественного права, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности» (см.: Лунин, Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — М., 2006. — С. 8). Думается, что такой состав преступления в системе посягательств на собственность никак не сможет ужиться, т.к. у него будет уже иной объект и предмет преступного посягательства.

Действительно, можно сказать, что с объективной стороны приобретение права характеризуется завладением виновным документами или электронными носителями, удостоверяющими право на имущество. Однако еще раз акцентируем внимание на том, что приобретение права на имущество и реализация этого права в виде получения чужого имущества представляют собой два разных этапа совершения преступления (хищения). Но, как мы уже отмечали ранее, приобретение права на имущество не равнозначно приобретению (завладению) самого имущества. Лицу, приобретшему право на имущество незаконным путем, еще необходимо реализовать это право, однако и собственник имущества может воспрепятствовать этому (посредством обращения в правоохранительные органы). Очевидно, что в данном случае правовая природа завладения имуществом и приобретения права на имущество совсем неодинакова, как и степень общественной опасности совершаемых деяний.

И хотя судебно-следственная практика в настоящее время признает моментом окончания приобретения права на имущество факт возникновения у виновного юридически закрепленной возможности пользоваться, владеть или распоряжаться чужим имуществом (возникновение у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным), обоснования ограниченного понимания элемента объективной стороны такого противоправного деяния правоприменительная практика все же не приводит. В принципе, все сводится к тому, что право на имущество должно быть юридически закреплено в том или ином виде (документе) и сам факт завладения документом признается хищением. При этом прямого положительного материального ущерба (в виде утраты имущества) может и не быть, поскольку само имущество не всегда в этом случае выбывает из владения и пользования собственника <9>. Однако хищение без ущерба выглядит крайне абстрактным деликтом, что заставляет нас по-новому взглянуть на саму природу противоправных посягательств в сфере экономического оборота имущественных благ.

<9> См.: Бакрадзе, А.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием. — М., 2011. — С. 84. Указанное позволяет данному криминалисту прийти к выводу о том, что понятием приобретения права на имущество вполне могли бы охватываться ситуации, связанные с фактическим пользованием или владением без какого-либо юридического закрепления, а в такой ситуации статья о причинении имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 165 УК Российской Федерации) и вовсе не нужна (см.: Бакрадзе, А.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. — М., 2011. — С. 23 — 28).

Безусловно, сама формулировка «приобретение права на имущество» нуждается в корректировке. Невозможно преступным путем ни приобрести, ни передать какое-либо право (право не возникает из правонарушения <10>). Скорее, в этом отношении виновное лицо приобретает не юридическое право на имущество, а фактическую возможность в отношении имущества, вытекающую из соответствующего права. Это узкое определение права на имущество, потому как в более широком контексте к праву на имущество можно относить вещные, обязательственные (включая корпоративные) и исключительные права <11>. А раз так, тогда и хищение не выглядит неправдоподобным, однако такое толкование непроизвольно приводит к тому, что хищение — это причинение имущественного ущерба, а это уже лишено всякого смысла.

<10> См.: Успенский, А. О недостатках определений некоторых форм хищений в новом УК // Законность. — 1997. — N 2. — С. 34. Вместе с тем М.Ю.Хмелева приобретение права определяет как юридический переход прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом потерпевшего к виновному или другим лицам (см.: Хмелева, М.Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — Омск, 2008. — С. 16 — 17). Это суждение отражает вторую точку зрения, обосновывающую право на имущество исключительно в узком смысле.

<11> Конечно, право собственности тоже только право, а не сама вещь. Поэтому закон должен в одинаковой степени защищать как право собственности на вещь, так и право пользования этой вещью со стороны титульного владельца от любых неправомерных посягательств.

Анализ же имевших и имеющих место концепций относительно термина «право на имущество» заставляет нас прийти к выводу, что первоначально это понятие, рассматриваемое как право по имуществу (в сущности, имущественное право) и применяемое к имущественным преступлениям во времена дореволюционной России, имело свой смысл и содержание. Однако в последующем оно было механически перенесено в действующее уголовное законодательство, но, несмотря на это, характер регулируемых отношений был существенно изменен. В результате это и привело к тому, что понятие «право на имущество» стало весьма оценочным понятием <12>, а в его содержание многими исследователями стал вкладываться различный смысл.

<12> Показательно в этом отношении суждение Н.А.Лопашенко, которая в одной из своих работ указала, что «перечень конкретных прав, подпадающих под понятие «право на имущество», может быть широким настолько, насколько позволяет виновному обратить конкретное имущество в свою пользу или в пользу других лиц» (см.: Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность. — М., 2012. — С. 200).

Следовательно, в такой ситуации мы имеем дело либо с небрежностью законодателя, употребившего словосочетание «право на имущество» вместо «имущественное право», либо с уголовно-правовым понятием, смысл которого должен познаваться из контекста статьи УК. В связи с этим можно было бы в ст. 4 УК заложить определение права на имущество, как это сделано, например, в § 4 ст. 115 Уголовного кодекса Республики Польша в вопросе понятия имущественной выгоды. Альтернативным вариантом вышеизложенному можно было бы также считать замену понятия «право на имущество» на «имущественное право», однако, с учетом того что данное определение также имеет свои особенности в гражданском праве, следовало бы аналогичным образом заложить его дефиницию в ст. 4 УК (например, при различном толковании и определении понятия дохода в гражданском, налоговом, финансовом и других отраслях права, в части первой примечаний к ст. 233 УК дается свое определение данного термина) <13>. Однако эти предложения не выглядят убедительными и приемлемыми.

<13> См.: Хилюта, В.В. Право на имущество как предмет хищения в уголовном праве // Право и практика. Науч. тр. Кировского ин-та МГЮА. — 2007. — N 3. — С. 50 — 59. По этому поводу Н.И.Пикуров указывает, что такое понятие, как «право на имущество», используемое уголовным правом, нельзя признать термином гражданского права, поскольку отсутствует точное его определение и смысл этого словосочетания устанавливается лишь применительно к конкретным обстоятельствам. См.: Пикуров, Н.И. Комментарий к судебной практике квалификации преступлений на примере норм с бланкетными диспозициями. — М., 2009. — С. 391.

Как справедливо по этому поводу отмечает А.Г.Безверхов, «исходя из тесного взаимодействия гражданского и уголовного права в сфере имущественных отношений можно полагать, что упоминание в уголовном законе о «праве на чужое имущество» является результатом недоразумения» <14>, эта категория лишена самостоятельного юридического значения и ее вряд ли можно схоластично подводить под одно из имеющихся схожих понятий гражданского права (имущественное право, ограниченное вещное право и т.д.). Если исходить из того, что предмет хищения всегда материален, то похитить нематериальные предметы в рамках теории завладения и перемещения имущества в пространстве просто нельзя. Тем не менее можно извлечь имущественную выгоду, используя различные объекты гражданских прав с одновременным причинением ущерба собственнику (или без такового).

<14> Безверхов, А.Г. Имущественные преступления. — Самара, 2002. — С. 127.

Как следствие этого, право на имущество не может составлять предмет хищения и должно быть полностью выведено за его границы. В этом отношении необходимо иметь в виду, что, совершая преступления против собственности, виновное лицо может посягать на одно из правомочий собственника (право владения, пользования, распоряжения), но это вовсе не означает, что преступление совершается против вещи как таковой. В то же время посягательства на правомочия собственника нельзя отнести в чистом виде к преступлениям против собственности, т.к. в большинстве случаев завладения чужой вещью не происходит и собственник не лишается последней. Однако в результате посягательств на одно из правомочий собственника виновное лицо может извлекать выгоду для себя и причинять собственнику имущества ущерб. Понятием же «право на имущество» подобные деяния охвачены быть не могут.

В данной ситуации нельзя упускать из виду то обстоятельство, что право собственности всегда возникает из чего-либо, поэтому используемая в действующем уголовном законе категория — «приобретение права на имущество» является фикцией (уголовное деяние не может быть способом приобретения прав). Противоправным образом можно приобрести лишь некие блага (объекты гражданских прав), но не посягнуть на их собственность. Фикция же не может учреждаться путем усмотрений, умолчаний и аналогий <15>. Поэтому в конструкции действующей главы 24 УК о преступлениях против собственности термин «право на имущество» лишен всякого смысла. Обретение данного смысла возможно лишь в случае, если начать вести речь о преступлениях против надлежащего оборота объектов гражданских прав, где таковые объекты не только можно похитить (завладеть, изъять, обратить в свою собственность), но и противоправным образом пользоваться ими, извлекая при этом имущественную выгоду, отчуждать в пользу иных лиц, уклоняться от исполнения обязательств и т.д.

<15> См.: Хилюта, В.В. Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности: концептуальные основы моделирования объекта и системы. — М., 2012. — С. 69 — 70.

Конечно, на этом проблемы правоприменения и борьбы с преступлениями против собственности не ограничиваются. Детальное их рассмотрение и анализ слабых мест, полагаем, заставит законодателя глубже подходить к вопросу конструирования диспозиций статей УК, что непременно скажется на качестве принимаемых решений участниками уголовного процесса и правоприменительной практике. Сделать это можно только при наличии четкой конструкции объекта и системы преступлений против собственности.

То, что собой представляет хищение, описывает ст. 158 УК России. Это понятие объединяет правонарушения, направленные против гражданской и государственной собственности. Похитить имущество – значит изъять его у собственника против его воли и без его ведома. Такая деятельность является умышленной и осуществляется с целью корысти. Уголовный кодекс России причисляет хищение к составу различных преступлений, а именно:

  • мошенничество;
  • растрата средств либо или незаконное их присвоение;
  • разбойное нападение;
  • ограбление;
  • кража.

Каждое хищение – это преступный способ посягнуть на чужую собственность. Объект правонарушения в данном случае – это любые виды отношений, которые так или иначе связаны с имущественными операциями.

Конституция РФ говорит о том, что гражданину либо субъекту в стране гарантированны права на такие виды собственности:

  • муниципальная;
  • частная;
  • государственная.

Так вот, в случае хищения субъект уже не может пользоваться своим имуществом и как-то им распоряжаться.

Что является предметом хищения

Это исключительно материальные вещи. Нельзя похитить чей-то взгляд на жизнь или убеждение, идею либо иное нематериальное явление. В случае с ценностями интеллектуальными, когда имеются в виду авторское право или патентование изобретения, имеет место нарушение прав человека, но никоим образом не хищение. Кстати, электричество и тепло также нельзя отнести к разряду вещей материальных. А значит, преступления, связанные с незаконным использованием электричества, тоже не являются хищением.

Похитить можно только то, что осязаемо, то, что обладает ценностью, которую можно измерить. Любой предмет хищения имеет стоимость.

Чаще всего происходят хищения такого рода:

Если похищены ценные бумаги – это совершившееся преступление согласно УК РФ.

Хищение чужого имущества путем обмана

Если лицо или группа лиц завладели чужим имуществом, заведомо введя в заблуждение собственника, это – мошенничество. Оно напоминает воровство, но с иной сутью. Вор крадет тайно. А мошенник берет открыто, своими действиями вводя в заблуждение доверчивых граждан.

На сегодняшний день мошенничество процветает. Ведь преступники придумывают новые способы обмануть и получить от этого прибыль. В нынешнем обществе нужно хорошо изучить основные пути обмана, чтобы не попасться мошеннику на крючок. Сегодня определяют такие основные виды обмана:

  • различные лотереи;
  • азартные игры (в частности игры в карты на деньги);
  • гадания, предсказания;
  • построение финансовых пирамид;
  • мошенничество по телефону;
  • стразовое мошенничество;
  • обманы, связанные с кредитованием.

Но это не полный перечень видов обмана. С каждым днем в мире придумывают новые способы завладеть чужим имуществом.

Как наказуемо присвоение чужого имущества

Присваивать себе чужое – противозаконно. Уголовная статья 159 предусматривает наказание согласно 4 степеней тяжести совершенного злодеяния. И если в первых двух случаях мошенник остается на свободе, просто возместив ущерб, то мошенничество, влекущее за собой большие убытки для потерпевшего, подразумевает лишение свободы.

(Документ)

  • Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей (Документ)
  • Каковкина Е.Н. Шпаргалка по уголовно-исполнительному праву (Документ)
  • Отчет по преддипломной практике ООО Аккорд (Дипломная работа)
  • Толмосов В.И. Преступления против личности (Документ)
  • Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация (Документ)
  • Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации (Документ)
  • Курсовая работа - Западное право: основная характеристика (Курсовая)
  • Назаренко Г.В. Правовая и криминологическая значимость уголовно-релевантных психических состояний (Документ)
  • n1.doc

    §2. Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

    Диспозиция ч. 1 ст. 159 УК РФ выделяет специальную разновидность мошенничества - приобретение права на чужое имущество.

    Широкое понимание имущества в качестве предмета преступлений против собственности, включающее в себя в числе прочего и имущественные, в том числе обязательственные права, влечет за собой столь же широкое понимание «приобретения права на имущество». Таковым считается получение имущественных прав, связанных не только с владением, пользованием и распоряжением имуществом, но и с имущественными требованиями, возникающими между участниками гражданского оборота, то есть приобретением любых гражданских прав, имеющих экономическое содержание, включая также и имущественные права на работы, услуги, результаты творческой деятельности 1 .

    1 См.: Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Ответственность за преступления против собственности. - М., 1997. С. 65-66.

    Некоторые авторы считают, что приобретение права на имущество предполагает посягательство исключительно на отношения собственности: Право на имущество - это юридическая категория, включающая в себя определенные правомочия собственника, то есть права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом. Причем право на имущество не может быть идентифицировано с имущественными правами. В статьях Уголовного кодекса, где в качестве предмета преступления названо имущество, под ним следует понимать только совокупность вещей, включая деньги и ценные бумаги. Имущественные обязательства в принципе не могут быть предметом не только хищения, но и преступного посягательства вообще. Имущественные права могут выступать в качестве предмета преступлений против собственности, но не хищений, а такого преступления, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, ибо материальный ущерб выражается в данном случае в виде непередачи должного. Таким образом, предметом хищения прежде всего выступают вещи 1 .

    Данная точка зрения представляется сомнительной, поскольку она противоречит диспозиции ст. 159 УК РФ и не отвечает на вопрос о том, как следует квалифицировать преступные деяния, посягающие на «приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Кроме того, рассматриваемое понятие «объемлет всякое право на имущество в смысле вещи, включая как вещные, так и обязательственные права» 2 . В этой связи мы придерживаемся позиции тех авторов, которые считают, что предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на имущество как юридическая категория, что в целом отражает специфику данной формы хищения 3 .

    1 Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. - М., 1997. С. 193.

    2 Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства // Государство и право. 2000. № 12. С. 14.

    3 См.: Ляпунов Ю.И. Ответственность за вымогательство // Социалистическая законность. 1989. № 6. С. 36: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник для ВУЗов. - М.: Юристъ, 1996. С. 149.

    В то же время, анализируя указанную норму, а также текст примечания 1 к ст. 158 УК РФ, можно сделать вывод о том, что такую разновидность мошенничества как приобретение права на чужое имущество в современной законодательной редакции нельзя в полной мере соотнести с понятием хищения, так как оно «не подпадает под признаки определения, данного в примечании к ст. 158 УК» 1 , поскольку не связано с изъятием и (или) обращением в пользу виновного или других лиц предмета преступления - чужого имущества 2 .

    Таким образом, законодатель допустил наличие в одной уголовно-правовой норме смешанного состава, когда в одном случае преступление может быть совершено путем хищения, в другом - при отсутствии его признаков 3 . Приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана и (или) злоупотребления доверием, еще не означает его фактическое извлечение из обладания собственника и незаконный перевод во владение других лиц, поскольку для этого виновному необходимо совершить ряд юридически значимых действий, направленных на непосредственную реализацию этого права.

    Российской Федерации. Особенная часть: Учебник для ВУЗов. - М.: Юристъ, 1996. С. 149.
    1 См.: Лысов М.Д. Логико-структурный анализ понятий и признаков преступлений в действующем уголовном кодексе РФ // Государство и право. 1997. № 12. С. 77.

    2 См.: Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М.: «ЮрИнфоР», 1996. С 118; Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Ответственность за преступления против собственности. - М.: «ЮрИнфоР», 1997. С. 65.

    3 См.: Векленко В.В. Квалификация хищения чужого имущества: Дис. ... док. юрид. наук. - Омск, 2001. С. 52.

    4 Ожегов СИ. Словарь русского языка. - М., 1986. С. 408.

    Исходя из лексического значения, понятие «право» рассматривается как «охраняемое государством, узаконенная возможность, свобода что-нибудь делать, осуществлять» 4 . Таким образом, с учетом того, что закон исключает возникновение субъективного права в результате неправомерных действий, едва ли возможно признавать «приобретение права на чужое имущество» преступными действиями имущественного характера. В данном случае точнее было бы говорить о посягательстве на имущественные права, совершенном определенным образом 1 , в связи с чем представляется необходимым изменить ч. 1 примечания к ст. 158 Уголовного кодекса РФ, о чем уже вели речь в параграфе 1.2 диссертации, а также изменить редакцию ст. 159 УК РФ, о чем мы будем подробно говорить ниже.

    Приобретение права на чужое имущество представляет собой особую разновидность посягательства на собственность, которая по своей юридической сути не является хищением, так как не связана с непосредственным изъятием и (или) обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Специфика данной разновидности мошенничества заключается в том, что лицо, его совершающее, путем обмана или злоупотребления доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него. По существу речь идет о юридическом способе изъятия, в отличие от физического, о котором идет речь в примечании 2 к ст. 158 УК РФ.

    1 См.: Векленко В.В. Квалификация хищения чужого имущества: Дис. док. юрид. наук. - Омск, 2001. С. 53.

    Юридически имущественные права представляют собой субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и тому подобное). Имущественным правом являются правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право оперативного управления (вещные имущественные права) и обязательственные права (в том числе право на возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица), права авторов и изобретателей на вознаграждение за созданными ими произведения (сделанные изобретения), наследственные права и так далее 1 .

    В гражданском законодательстве России под правом на имущество понимаются имущественные права, которыми определяются субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, деньгами, ценными бумагами, услугами, выполняемыми работами и так далее).

    В соответствии со ст. 128 ГК РФ имущественные права относятся к объектам гражданских прав. Однако в уголовном праве России имущественные права в соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ рассматриваются как самостоятельная категория, отличная от такой категории как имущество. Нетождественность в уголовно-правовом смысле имущества и права на имущество обусловлено тем, что в ч. 1 ст. 159, а также ч. 1 ст. 163 УК РФ то и другое обозначается различными терминами и, следовательно, тому и другому придается различное уголовно-правовое значение.

    1 См.: Румянцева О.Г, Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. -М.: ИНФРА-М, 1996. С. 116-117.

    С точки зрения законодателя приобретение права на имущество не равнозначно приобретению имущества. Так, обладатель права на имущество для того, чтобы приобрести само имущество, должен совершить еще другие, дополнительные действия. При этом лицу, противоправно приобретшему право на имущество, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием, собственник либо иной владелец данного имущества может воспрепятствовать в реализации этого права путем обращения, например, в правоохранительные или иные государственные органы.

    Понятие «приобретение права на чужое имущество» подразумевает под собой оформление права собственности на вещь либо приобретение обязательственного права, которое позволяет завладеть этой вещью в будущем. При этом, в последней части объективная сторона преступления оказывается сконструированной по типу формального состава, отличаясь тем самым от хищения моментом окончания 1 .

    Ю.И. Ляпунов, придерживаясь аналогичной позиции, также исходит из того, что закрепление права на имущество в различных документах (завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных материальных ценностей) предопределяет то обстоятельство, что при получении мошенником документов, на основании обладания которыми он приобретает право на имущество, преступление считается оконченным, независимо от того, удалось ли мошеннику получить по ним соответствующее имущество 2 .

    1 См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). - М.: «Юридическая литература», 1971. С. 19; Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. - М., 1974. С. 149; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. - М., 1996. С. 256; Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. - М., 1997. С. 209.

    2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд. / Под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. 1996. С. 348.

    Таким образом, рассматриваемую разновидность преступлений против собственности можно определить как противоправное безвозмездное приобретение права на чужое имущество в пользу виновного или других лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущественного права, либо создавшее угрозу причинения такого вреда, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

    В.Н. Лимонов, отмечая неодинаковую правовую природу этого вида преступления, а также различную степень общественной опасности каждой формы мошенничества, предлагает разделить указанную норму на две самостоятельные статьи, предусматривающие ответственность за мошенничество, совершенное с целью завладения имуществом, и за мошенничество, совершенною с целью завладения правом на имущество 1 .

    Свою точку зрения В.Н. Лимонов обосновывает тем, что законодатель придал различное правовое значение незаконному приобретению чужого имущества и незаконному приобретению права на чужое имущество, которое выражается в двух моментах: социальном и уголовно-правовом.

    1 См.: Лимонов В.Н. Понятие мошенничества // Законность. 1997. № 11. С. 40-42; Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. С. 29.

    Суть социального момента состоит в неодинаковой степени общественной опасности мошенничества, состоящего в хищении чужого имущества, а также мошенничества, выражающегося в приобретении права на чужое имущество. Первой разновидности такого деяния характерна более высокая степень общественной опасности, поскольку происходит непосредственное изъятие имущества из обладания собственника, в то время как при второй разновидности собственник или иной владелец имущества утрачивает лишь право на него.

    Уголовно-правовой момент заключается в том, что указанные разновидности мошенничества имеют различные моменты окончания преступления: хищение, совершенное в форме мошенничества, считается оконченным, когда виновный получает реальную возможность распорядиться имуществом, а при мошенничестве, состоящем в приобретении права на имущество - с момента получения такого права виновными 1 .

    Частично соглашаясь с позицией В.Н. Лимонова, мы полагаем, что завладение правом на имущество не является разновидностью мошенничества, поскольку, как это было обосновано выше, оно не подпадает под признаки хищения. По нашему мнению, приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, должно быть отнесено к группе корыстных преступлений против собственности, не являющихся хищением. В этой связи, нами предлагается внести следующие изменения в Уголовный кодекс РФ:

    1. Изложить диспозицию статьи 159 УК в следующей редакции:
    «1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем

    обмана или злоупотребления доверием, -

    2. Мошенничество, совершенное группой лиц по
    предварительному сговору, а равно с причинением значительного
    ущерба, -

    3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием
    своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

    4. Мошенничество, совершенное:

    а) организованной группой;

    См.: Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. С. 163-166.


    б) в особо крупном размере, -».

    1. Дополнить статьей 159.1 с диспозицией следующего содержания:

    «1. Приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, создающее угрозу причинения ущерба собственнику или иному владельцу данного имущественного права, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, -


    1. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере, -

    2. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
    а) совершенные организованной группой;

    б) причинившие особо крупный ущерб, -».

    Родовым объектом мошенничества, как и других преступлений против собственности, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической системы Российской Федерации.

    В качестве видового объекта выступают отношения собственности в целом, включающие права собственника по владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим ему имуществом.

    Непосредственным же объектом выступает та конкретная форма собственности, на которую было осуществлено посягательство.

    В соответствии со ст.ст. 213-215 Гражданского кодекса РФ выделяются следующие формы собственности и, соответственно, право на них:

    собственность граждан и юридических лиц (кроме государственных и муниципальных предприятий и учреждений, финансируемых собственником);

    государственная собственность, подразделяемая на федеральную собственность и собственность субъектов РФ;

    муниципальная собственность, включающая в себя имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также иным муниципальным образованиям.

    Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что приобретение права на чужое имущество выражается, как правило, в завладении различных документов, посредством которых возможно отчуждение чужого имущества, либо совершение иных действий по созданию видимости правомерного завладения имуществом или приобретении отдельного правомочия по имуществу.

    Таким образом, можно выделить три вида приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием: 1) приобретение права на чужое имущество с целью дальнейшего завладения им, например, получение путем обмана либо злоупотребления доверием доверенности от юридического лица на получение денежных средств в банке с целью их хищения; 2) приобретение права на чужое имущество для создания видимости правомерного владения имуществом, уже находящимся у виновного, например, получение путем обмана или злоупотребления доверием правоустанавливающего документа на имущество, которым он незаконно пользуется; 3) приобретение права на чужое имущество в виде осуществления отдельного правомочия по управлению чужим имуществом без его хищения, например, получение доверенности на распоряжение дачным участком 1 .

    1 См.: Качурин Д.В. Уголовная ответственность за обман и злоупотребление доверием (мошенничество) в отношении предприятий, организаций и коммерческих структур с различными формами собственности в период рыночных отношений: Дис. ... канд. юрид. наук. - М.: Юридический институт МВД России, 1996. С. 41-42.

    Все формы собственности, с точки зрения их юридической защиты, являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного законодательства. Так, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении № 5 от 25.04.1995 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» указал, что «Поскольку закон не предусматривает дифференциации ответственности за эти преступления в зависимости от формы собственности, определение таковой не может рассматриваться обязательным элементом формулировки обвинения лица, привлеченного к уголовной ответственности» 1 . Установление непосредственного объекта мошенничества не влияет на квалификацию содеянного, однако необходимо для решения вопроса о признании собственника потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, а также при решении вопроса о порядке возмещения ущерба.

    Объективная сторона мошенничества складывается из трех основных элементов:

    общественно-опасного действия (бездействия);

    общественно-опасных последствий совершенного

    преступления (преступного результата);

    причинной связи между этим действием (бездействием) и

    1 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М.: Спарк, 1996. С. 556.

    наступившими последствиями. Преступление представляет собой, прежде всего, акт человеческой деятельности, направленный к достижению преступной цели, основу которого составляет телодвижение в виде действия (выстрел из пистолета) или бездействия (невыполнение возложенных на лицо обязанностей), либо их система. Обман (злоупотребление доверием) также является актом человеческого поведения. Завладевая имуществом, мошенник не только обманывает, но и завладевает, а затем удерживает имущество, совершая при этом самые разнообразные действия.

    В юридической литературе обман и злоупотребление доверием нередко рассматриваются и как средство мошеннического получения имущества, и как способ совершения данного преступления; иногда говорится об обмане как о средстве завладения имуществом 1 . Однако исходя из того, что обман составляет основу мошеннических действий и представляет собой акт человеческого поведения, можно говорить о причинной связи между обманом и завладении имуществом как преступным результатом посягательства. Таким образом, ответственность за мошенничество наступает только в том случае, если доказано завладение чужим имуществом путем обмана.

    Так, Североморским городским судом Мурманской области 4 апреля 1996 г. Тимуршина осуждена по ч. 1 ст. 147 УК РСФСР (ст. 159 УК РФ) к штрафу в размере 1 миллиона неденоминированных рублей.

    1 См., например: Григорьева Л.В. Формы и средства мошеннического обмана. - Саратов: Изд-во «Волгарь», 1995. С. 23.

    Тимуршина, зарегистрированная с 5 апреля 1995 г. в Североморском центре занятости как безработная и получавшая в связи с этим соответствующее пособие, 7 июня 1995 г. выступила учредителем общества с ограниченной ответственностью «Ариес». Отделом экономики и государственной регистрации администрации г. Североморска Тимуршина 13 июня 1995 г. была зарегистрирована в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Не поставив об этом в известность центр занятости, Тимуршина в период с 13 июня по 2 ноября 1995 г. незаконно получала пособие по безработице, обманом завладев деньгами в сумме 2.912.859 неденоминированных рублей. Признавая Тимуршину виновной в мошенничестве, суд первой инстанции исходил из того, что она, выступив учредителем общества с ограниченной ответственностью, в силу действующего закона потеряла статус безработного и поэтому не имела права получать пособие.

    Между тем преступление, за которое осуждена Тимуршина, может быть совершено только при наличии прямого умысла. Однако данных о совершении Тимуршиной умышленных действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, в материалах дела не имеется, о чем судебная коллегия областного суда указала в определении, отменяя приговор.

    Для привлечения Тимуршиной к ответственности за мошенничество необходимо было доказать, что Тимуршина знала о том, что, став учредителем какого-либо предприятия, она не имела права на получение пособия по безработице и умышленно скрыла это с целью незаконного его получения. Но таких доказательств судом не установлено.

    Как видно из приложенной к делу справки общества с ограниченной ответственностью «Ариес», в период с июня по ноябрь 1995 г. Тимуршина ни зарплаты, ни дивидендов не получала.В документах, регламентирующих порядок получения пособия по безработице, с которыми была ознакомлена Тимуршина, нет указаний на то, что учредитель какого-либо предприятия считается лицом работающим и не может признаваться безработным.

    При таких обстоятельствах в действиях Тимуршиной состава мошенничества при получении ею пособия по безработице не содержится 1 .

    1 См.: Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 12.02.1996 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 12. С. 7-8.

    Завладение чужим имуществом, а также приобретение права на имущество при мошеннических действиях совершается путем обмана либо злоупотребления доверием, в связи с чем в практической деятельности правоохранительных органов нередко возникают вопросы, связанные с квалификацией хищений со сберегательными книжками на предъявителя, а также с автоматизированными системами обработки данных в случаях, когда, например, лицо оплачивает в магазине покупку по чужой, незаконно позаимствованной кредитной карточке, поскольку при предъявлении сберегательной книжки на предъявителя или кредитной карточки организация обязана произвести платеж независимо от того, вводит ли виновное лицо в заблуждение банковского или иного служащего или нет.

    В этой связи в научной литературе было высказано мнение, в соответствии с которым при мошенничестве получение права на имущество может быть связано с приобретением незаконным путем не только отельных правомочий собственника на чужое имущество, но и права требования имущества: вклад в банке, безналичные деньги, заложенное имущество и так далее 1 .

    Мы не разделяем подобной позиции, поскольку применение к данному случаю нормы о мошенничестве является применением аналогии уголовного закона 2 . Действительно, так называемые безналичные деньги, то есть денежные средства, находящиеся на банковских счетах, являются чужим имуществом и, соответственно, предметом хищения 3 .

    Предметом хищения является имущество, обладающее физическими признаками, в то время как вклад в банке является лишь правом требования и, совершая перевод денег с использованием компьютерных сетей, лицо фактически не завладевает имуществом.

    1 См.: Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». - СПб, 1998. С. 23; Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. С. 74.

    2 См.: Клепицкий И. Мошенничество и нарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. № 7. С. 43.

    3 См.: Яни П.С. Хищение: некоторые вопросы предмета и ущерба // Законность. 1996. № 10. С. 14-15.

    В этой связи в научной литературе было высказано мнение, что существующее толкование предмета кражи, охватывающее

    Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. ПРИЗНАКИ: Можно выделить 2 группы признаков:

    1. Объективные:

    Противоправность - отсутствие у виновного прав на похищенное имущество и запрещенность совершенных действий уголовным законом

    Безвозмездность - без соотв. (полного) возмещения стоимости похищенного имущества.

    Изъятие чужого имущества - перевод этого имущества из владения собственника или иного владельца в фактическое обладание виновного.

    Чужое имущество . Оно не принадлежит виновному и не передано ему во временное управление.

    Закон в определении понятия хищения прямо указывает на причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества . При этом не указано, что владение имуществом непременно должно быть законным. Это следует понимать в том смысле, что похищено может быть и то имущество, которое находится в неправомерном владении, в том числе и краденое. В случае если первая кража будет раскрыта, виновный будет обязан возместить ущерб, причиненный хищением. Поэтому похищение у него похищенного им имущества причиняет ему, в свою очередь, имущественный ущерб, причем такое деяние является неправомерным и содержит все признаки хищения.

    Ущерб, охватываемый объективной стороной хищения, сводится к утрате имущества. Иные убытки объективной стороной хищения не охватываются и на квалификацию содеянного не влияют. Тем не менее они подлежат возмещению в рамках возмещения вреда, причиненного преступлением.

    Причинная связь между противоправными действиями виновного и причинением собственнику или иному владельцу реального имущественного ущерба.

    Хищение состоит из двух элементов:

    а) изъятие имущества у собственника или иного владельца;

    б) обращение его в пользу виновного или других лиц.

    2. Субъективные признаки:

     С точки зрения формы хищение выражается только в виде прямого умысла

     Цель – корысть в пользу виновного или др. лиц. Незаконное изъятие чужого имущества без корыстного мотива не образует хищения. В силу отсутствия корыстного мотива не может квалифицироваться как хищение так называемое временное заимствование, когда, например, кассир берет в личное пользование деньги из кассы с намерением впоследствии их возвратить.

    В зависимости от способа изъятия чужого имущества выделяют формы хищения:

     Мошенничество

     Присвоение или растрата

     Грабеж

     Разбой

    В зависимости от стоимости похищенного выделяют виды хищения:

    Мелкое хищение – админ. Правонарушение. Согласно примечанию к ст. 7.27 КоАП РФ. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей..

     Простое хищение

     Хищение, совершенное с причинением значит ущерба гражданину. Он определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 2 500 рублей.

     Хищение, совершенное в крупном размере. Крупным размером, за исключением статей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей

     Хищение, совершенное в особо крупном размере – 1 млн

     Хищение предметов, имеющих особую ценность (независимо от способа совершения)

    56 Кража (ст. 158 УК РФ). Отграничение от грабежа (ст. 161 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ).

    На основании ППВС от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»

    Согласно ст. 158 УК кража есть тайное хищение чужого имущества.

    Видовой объект - общественные отношения собственности, непосредственный объект – отношения конкретной формы собственности.

    Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. При этом он руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного извлечения имущественной выгоды. Не образуют состава кражи противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью.Субъект данного преступления - лицо, достигшее 14-летнего возраста.

    Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении чужого имущества. Тайное хищение чужого имущества следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества. Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества.

    Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как разбой. Если же присутствующие понимают, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества, и виновный это сознает, то его действия представляют собой открытое хищение, т.е. грабеж. Однако важно установить, в какой момент присутствующие поняли характер действий виновного.

    Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. Состав материальный.

    Квалиф. признаки. ч 2

    а) группой лиц по предварительному сговору. Не требуется дополнительная квалификация по статье 33 УК РФ. Они соисполнители.

    б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное в них вторжение с целью совершения кражи. Под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

    Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

    в) с причинением значительного ущерба гражданину. Он определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 2 500 рублей.

    г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

    а) с незаконным проникновением в жилище. Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. Если лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует. При этом дополнительной квалификации по статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.

    б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Если повреждение труб – то совокупность преступлений.

    в) в крупном размере - превышающая 250 000 рублей

    а) организованной группой. При признании этих преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ.

    б) в особо крупном размере - 1 млн

    ОТГРАНИЧЕНИЯ:

    Отличие кражи от грабежа: кража- тайное хищение, грабеж – открытое хищение чужого имущества; грабеж мб совершен с насилием не опасным для жизни и здоровья, а кража всегда является ненасильственным хищением, то в грабеже мб доп объект – личность, а в краже только собственность.

    Отличие кражи от мошенничества : по объективной стороне и по содержанию умысла. При мошенничестве в отличие от кражи виновный не изымает имущество из чужого владения, а добивается того, что потерпевший сам передает имущество или право на имущество виновному, будучи введен в заблуждение. Поэтому обман или злоупотребление доверием при мошенничестве являются средством получения имущества. При краже обман может являться средством получить доступ к имуществу для последующего тайного его похищения. При краже потерпевший не сознает, что похищается его имущество, и не дает согласия на его изъятие. При мошенничестве потерпевший, будучи введен в заблуждение, сам передает имущество преступнику или же соглашается на его изъятие. Поэтому внешне переход имущества от потерпевшего к виновному при мошенничестве происходит как бы законно, по воле потерпевшего.

    Отличие кражи от присвоения и растраты : присвоение или растрата отличается от кражи тем, что виновный использует имеющийся у него правомочия в отношении похищенного имущества, т.к. оно ему вверено. Хищение имущества, совершенное лицом, не обладающим этими полномочиями, но имеющим к нему доступ в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, квалиф-ся как кража.

    57 Вопрос Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Соотношение со специальными видами мошенничества (159.1-159.6) Отграничение от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ.

    Согласно ч.1 ст.159 под мошенничеством понимается – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием .

    Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Состав материальный . Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным

    Субъект - вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста. Субъектом мошенничества совершенного лицом с использованием своего служебного положения может быть только должностное лицо.

    Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него.

    Субъективная сторона предполагает прямой умысел. Корыстный мотив, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.

    Видовой объект- общественные отношения собственности, непосредственный объект – отношения конкретной формы собственности.

    Объективная сторона : хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество одним из двух указанных в законе способов: путем обмана или путем злоупотребления доверием

    Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

    Обман может быть, как устным, так и письменным, с использованием подложных документов, может представлять собой фальсификацию предмета сделки, проявляться в использовании фальсифицированных предметов расплаты при расчёте.

    Изготовление поддельного документа является подготовкой к хищению. В случае, если использовать подделанный документ не удалось, то ответственность наступает за подготовку к мошенничеству и подделку документов в совокупности.

    Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

    Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

    При любой форме обмана и злоупотребления доверием сущность их в том, что злоумышленник по средством уверений и умолчаний вводит потерпевшего в заблуждении и таким образом убеждает в правильности и выгодности своего решения о передаче прав на имущество или имущественных прав в пользу виновного. В любом случае при мошенничестве переход имущества в пользу злоумышленника происходит по волеизъявлению потерпевшего.

    В случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества. Указанные деяния следует дополнительно квалифицировать по статье 173 УК РФ как лжепредпринимательство только в случаях реальной совокупности названных преступлений, когда лицо получает также иную, не связанную с хищением, имущественную выгоду.

    В случаях, когда обман используется лицом для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе изъятия которого его действия обнаруживаются собственником или иным владельцем этого имущества либо другими лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание против воли владельца имущества, содеянное следует квалифицировать как грабеж.

    Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, содеянное образует состав мошенничества и дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не требует. В тех случаях, когда указанные действия связаны с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом фальсифицированных товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями статей 159 и 238 УК РФ.

    Квалиф. признаки:

    Ч.2 Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 2 500 рублей.

    Ч. 3 Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере - превышающая 250 000 рублей. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ. Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров или трудового договора.

    Ч. 4 Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – 1 млн или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении.

    От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

    ВАЖНО!!! Предметом ст 165 выступает имущество (чаще в форме денег, хотя это и не является обязательным требованием), которое характеризуется одновременно двумя признаками:

    1) оно на момент совершения деяния не находится у собственника или законного владельца, не поступило к ним и является частью имущества виновного;

    2) оно подлежит передаче собственнику или законному владельцу

    Но деяние ст 165 не содержит признаков хищения. Чаще всего отсутствует такой признак хищения, как изъятие имущества и механизм причинения имущественного ущерба, как правило, образован непередачей должного.

    Соотношение со специальными видами мошенничества (159.1-159.6) ??????????????????????????

    продиктуй мне хотя бы диспозиции этих статей!!! Я думаю, что ст 159 будет общей нормой по отношению к специальным видам, они лишь раскрывают мошенничество в разных его сферах. Во всех видах совершается хищение чужого имущества, только в мошенничестве в сфере компьютерной информации и хищение и приобретение прав на чужое имущество.

    №58 Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), злоупотребления полномочиями лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201 УК РФ).

    На основании ППВС от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

    Согласно ст. 160 присвоение или растраты чужого имущества – это хищение чужого имущества, вверенного виновному.

    Присвоение – незаконное обращение чужого имущества, вверенного виновному, в его пользу без эквивалентной компенсации. Присвоенное имущество еще не отчуждено, не потреблено, оно находится во владении виновного, который начал пользоваться им с корыстной целью.

    Хищение в этой форме является оконченным преступлением с того момента, когда виновный противоправно обратил вверенное ему имущество в свою пользу, т.е. начал пользоваться им как собственным.

    Растрата – незаконное и безвозмездное израсходование (например, путем личного потребления) или отчуждение (например, путем продажи, передачи в долг и т.п.) чужого имущества, вверенного виновному, без надлежащей компенсации.

    Она признается оконченным преступлением с момента фактического израсходования или отчуждения вверенного имущества.

    Общим признаком присвоения и растраты является способ хищения: использование представленных виновному правомочий в отношении вверенного имущества. Эти правомочия, вытекающие, например, из закона, договора, служебного статуса виновного, используются не в интересах собственника имущества, а в личных целях самого виновного, извлекающего их этого имущественную выгоду.

    По ППВС противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

    Предметом мб только имущество, вверенное виновному . Вверенное имущество - имущество, правомерно переданное во владение лица, которое может быть наделено в отношении этого имущества его собственником либо иным законным владельцем определенными правомочиями по пользованию или распоряжению.

    Субъективная сторона : прямой умысел, корыстный мотив, цель - извлечение незаконной наживы за счет других.

    Субъект специальный - лицо, которому похищаемое имущество вверено собственником или иным уполномоченным субъектом для осуществления правомочий, обусловленных законом, договором или служебным положением виновного. Исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности. Лица, не обладающие указанными признаками специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

    Видовой объект - общественные отношения собственности, непосредственный объект – отношения конкретной формы собственности.

    Объективная сторона характеризуется присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному

    Состав обоих преступлений – материальный.

    Квалифицированные составы:



    Просмотров