Договор хранения и его виды. Понятие, элементы и виды договора хранения. Прекращение договора безвозмездного хранения

ГК РФ устанавливает сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ, т.е. регулирует отношения по договору строительного подряда. Вместе с тем судами установлено, что спорный договор по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, правовое регулирование которого установлено главой 39 , а также § 1 главы 38 ГК РФ.


Судебная коллегия считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что к рассматриваемым правоотношениям не может быть применен пятилетний срок обнаружения недостатков, предусмотренный ст. 756 Гражданского кодекса РФ, поскольку данные положения закона распространяются на отношения строительного подряда, которые включают в себя собственно строительство, выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. При этом установка гибкой подводки к таким работам не относится, выявленный дефект не препятствует нормальной эксплуатации завершенного строительством объекта - квартиры в целом.


Следует обратить внимание судов, что Гражданского кодекса Российской Федерации, как и Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирует положения о недостатках результата работ, которые являются скрытыми.


1.4. Положения, касающиеся ответственности за качество работ, неприменимы к отношениям между застройщиком и собственниками жилья


При рассмотрении дела суды руководствовались законодательством о подряде (строительном подряде) - параграфами 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако между застройщиком и собственниками жилья, интересы которых представляет товарищество, договоры строительного подряда не заключались и нормы, регулирующие отношения между заказчиком и подрядчиком, к отношениям между застройщиком и дольщиками, в том числе касающиеся ответственности за качество работ, применению не подлежали.


Нормы, регулирующие отношения между заказчиком и подрядчиком, к отношениям между застройщиком и собственниками жилья, в том числе касающиеся ответственности за качество работ, применению не подлежат (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 N 5441/10).


Доводы жалобы об истечении гарантийного срока, в пределах которого могли быть предъявлены требования, связанные с недостатками выполненных строительных работ, правового значения для разрешения спора не имеют, поскольку между застройщиком и собственниками жилья, интересы которых представляет прокурор, договоры строительного подряда не заключались, поэтому нормы, регулирующие отношения между заказчиком и подрядчиком, к отношениям между застройщиком и собственниками, в том числе касающиеся ответственности за качество работ, применению не подлежат.


2. Обнаружение недостатков за пределами гарантийного срока


2.1. В пределах установленного ст. 756 ГК РФ срока подрядчик отвечает не за любые недостатки работ, а только за те, которые обнаружены по истечении гарантийного срока, но возникли до передачи результата работ заказчику или по причинам, возникшим до этого момента


С учетом системного толкования статей 724 и ГК РФ суд апелляционной инстанции сделал правильный вывод о том, что установленный статьей 756 ГК РФ срок не означает, что подрядчик отвечает за любые недостатки работ, а не за те недостатки, которые обнаружены по истечении гарантийного срока, но возникли до передачи результата работ заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Общество не представило в материалы доказательств того, что недостатки, поименованные в претензиях, возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Выполненные работы приняты без замечаний, о чем свидетельствуют акты приемки. Суды оценили представленные по делу доказательства и правомерно пришли к выводу об отсутствии оснований для возложения на компанию ответственности в виде обязания устранить недостатки выполненных ею работ.


2.2. Истечение установленного договором гарантийного срока не свидетельствует об отсутствии у заказчика права на предъявление требований к подрядчику об устранении дефектов, обнаруженных в течение пятилетнего срока, установленного ст. 756 ГК РФ


Довод заявителя кассационной жалобы о том, что гарантийный срок по договору составляет 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию и истек 30.06.2008, также был признан судами несостоятельным, поскольку согласно , , ГК РФ предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет и возможность его уменьшения законом не предусмотрена. Суды сделали вывод об обнаружении истцом недостатков в строительных работах в пределах установленного законом пятилетнего срока. При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о наличии законных оснований для удовлетворения требований истца об обязании ответчиков устранить выявленные недостатки в жилом доме, обнаруженные в результате выполнения ответчиками некачественных работ по договору строительного подряда.


2.3. При обнаружении недостатков за пределами гарантийного срока, установленного договором, но в пределах срока, установленного ст. ГК РФ, бремя доказывания причин возникновения недостатков возлагается на заказчика


Суды не учли, что статьи 756 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет пять лет и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.

Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда в силу статьи 756 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет пять лет, и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.


Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда в силу статей 724 и


Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда в силу статьи 756 ГК РФ составляет пять лет, и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.


Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда в силу статьи 756 ГК РФ составляет пять лет, и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.


2.5. Пятилетний срок является предельным для обнаружения недостатков выполненных работ, а не для предъявления требований в связи с их ненадлежащим качеством


В соответствии с положением статьи 756 ГК РФ пять лет составляет предельный срок для обнаружения недостатков выполненных работ, а не для предъявления требований в связи с ненадлежащим их качеством.


2.6. Ненадлежащее качество результата работы должно быть выявлено в течение пяти лет с момента передачи результата работы заказчику


Как указано выше, в силу нормативного единства положений ст. 756 и ч. 2 ст. 724 ГК РФ правомерность избранного истцом способа защиты предполагает оценку поведения заказчика-потребителя с момента передачи жилого помещения и временных пределов, прошедших с момента обнаружения недостатков качества и последующего обращения к ответственному лицу с соответствующими требованиями.


Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Общественные отношения по поводу хранения вещей хронологически являются одними из древнейших. Существование особых правовых норм о хранении обусловлено потребностью в обеспечении сохранности имущества в условиях, когда сам собственник лишен возможности осуществлять присмотр за ним. Такие нормы присутствовали уже в римском праве , которому было известно обязательство depositum (поклажа), возникавшее из реальных действий по передаче имущества на временное хранение. Поклажедатель при этом не владеет вещью, сданной ему на хранение, но лишь осуществляет держание. Он обязан хранить вещь , не имея права пользоваться ею, и должен вернуть ее по первому требованию. Договор поклажи основывался на дружбе (amicitia) и понимался как безвозмездный.

Со временем, а особенно с развитием рыночных отношений , хранение как разновидность услуг становится все более необходимым и выгодным направлением предпринимательской деятельности.

Отношения по поводу хранения вещей регулировались нормами русского дореволюционного права (поклажа) уже с учетом коммерциализации данного вида услуг. В новейший период существования СССР и Российской Федерации регламентация института хранения может быть подразделена на три этапа по времени, соответствующему трем гражданским кодексам. ГК РСФСР 1922 г. не содержал специальных норм о хранении, но имелся ряд подзаконных нормативных актов , посвященных обязательству именно коммерческого хранения и регулирующих деятельность специальных организаций, связанных с оказанием услуг по хранению (например, Типовой устав городского ломбарда). ГК РСФСР 1964 г. уже содержал отдельную главу, посвященную хранению.

С принятием второй части ГК РФ 1996 г. правила о хранении стали еще более подробными и отвечающими потребностям современного экономического оборота.

Понятие договора хранения . По договору хранения хранитель обязуется обеспечивать сохранность переданной на хранение поклажедателем вещи и вернуть ее по истечении определенного срока либо обязуется принять на хранение вещь как профессиональный хранитель в предусмотренный договором срок, а поклажедатель обязуется уплатить вознаграждение за хранение (если это предусмотрено законом или договором) и забрать вещь по истечении срока хранения.

Правовое регулирование договора хранения . Договору хранения посвящена глава 47 ГК РФ, при этом § 1 главы 47 содержит общие положения о хранении, § 2 включает в себя нормы о хранении на товарном складе, а § 3 - нормы о специальных видах хранения (хранение в ломбарде, в гардеробах организаций, в гостиницах , хранение ценностей в банке и др.). Следует учитывать, что общие положения применяются, только если правилами об отдельных видах хранения не предусмотрено иное (ст. 905 ГК РФ).

Имеется ряд федеральных законов, содержащих нормы об отдельных видах хранения (например, Федеральный закон от 24.04.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»), а также иных правовых актов (Приказ Министерства путей сообщения от 18.06.2003 № 47 «Об утверждении правил хранения грузов в местах общего пользования при перевозке железнодорожным транспортом»).

Правовая характеристика договора хранения . Договор хранения может носить как реальный (договор заключен с момента передачи вещи хранителю), так и консенсуальный (если соглашением сторон предусмотрена обязанность хранителя принять вещь в срок) характер. Консенсуальным может быть лишь договор, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация , осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель). Однако такой договор будет реальным, если обязанность хранителя принять вещь в срок в нем не оговорена. Примером консенсуального договора хранения выступает хранение вещей на товарном складе, которым является организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги.

Предполагается, что договор хранения является возмездным договором (прямо в ГК РФ этого не говорится, но к такому выводу следует прийти путем систематического толкования его норм, в частности статей 896, 897, 924 ГК РФ). Вместе с тем договор хранения может выступать и как безвозмездный договор.

В литературе нет единого мнения относительно того, является ли рассматриваемый договор взаимным или односторонним. Бесспорно, договор хранения заключается прежде всего в интересах поклажедателя, но поскольку правами и обязанностями, как правило, обладают обе стороны, следует признать договор взаимным. Ряд цивилистов, однако, считает, что реальный безвозмездный договор хранения является односторонним.

Существенные условия договора хранения . К существенным условиям договора хранения относятся положения о его предмете.

Предмет договора хранения . Предмет договора образует услуга по хранению, а именно деятельность хранителя, направленная на обеспечение сохранности имущества.

Объектом самой услуги выступают вещи, как правило движимые, хотя ГК РФ не исключает передачу на хранение и недвижимых вещей (так, при хранении в порядке секвестра в качестве объекта хранения предусмотрены и недвижимые вещи). При этом объектом хранения может быть как индивидуально-определенная вещь, так и вещь, определяемая родовыми признаками. Подобная универсальность в отношении объекта позволяет отличить хранение как от имущественного найма, так и от займа . Допустимость в качестве объекта хранения вещи, определяемой родовыми признаками, позволяет использовать вариант «хранения с обезличением» (ст. 890 ГК РФ), который предполагает смешение вещей одного поклажедателя с вещами того же рода и качества других поклажедателей.

Срок договора хранения . Срок в договоре хранения - это период времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Он не относится к существенным условиям договора. В том случае, когда срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. При этом хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок (ст. 889 ГК РФ). При этом для определения «обычного» и «разумного срока» учитываются такие критерии, как место нахождения поклажедателя, особенности природы и свойств вещей, переданных на хранение, состояние упаковки и т.д.

Срочный договор хранения, в отличие от бессрочного, не может быть прерван досрочно по инициативе хранителя, если только поклажедателем не допущено существенное нарушение договора. За поклажедателем же сохраняется право в любой момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился (ст. 904 ГК РФ).

В договоре хранения могут присутствовать и другие сроки. Так, в консенсуальном договоре хранения определяется срок, в течение которого на хранителя возлагается обязанность принять вещь на хранение.

Цена договора хранения . Цена понимается как вознаграждение за хранение. Определяется она только в возмездных договорах хранения и к существенным условиям договора не относится. Обычно цена устанавливается соглашением сторон, но может определяться и на основе действующих тарифов и ставок (если хранение осуществляется профессиональным хранителем).

Согласно п. 1 ст. 896 ГК РФ вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.

В вознаграждение за хранение включаются и издержки хранителя по хранению вещи, если иное не предусмотрено договором. Даже в случае безвозмездного хранения поклажедатель все равно обязан возместить хранителю необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором не предусмотрено иное (ст. 897 ГК РФ).

Стороны договора хранения . Сторонами в договоре хранения являются хранитель и поклажедатель. В качестве хранителей могут выступать как граждане, так и юридические лица . Для граждан, как правило, требуется полная дееспособность , так как несовершеннолетние и ограниченно дееспособные граждане могут заключать лишь такие договоры хранения, которые подпадают под понятие мелкой бытовой сделки . Коммерческие юридические лица могут принимать имущество на хранение, только если их учредительные документы этого прямо не исключают, а некоммерческие организации - если это соответствует уставным целям и служит их достижению. Отдельно можно выделить организации, для которых хранение - дополнительная к основной цель (гостиницы, санатории, бани), и организации, осуществляющие хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональные хранители - товарные склады, ломбарды и др.). В консенсуальном договоре хранения хранителем может выступать только профессиональный хранитель.

Для заключения отдельных видов договоров хранения (например, хранения в ломбарде) либо для хранения отдельных видов имущества (например, радиоактивных веществ) требуется наличие специальной лицензии.

Поклажедателем может быть любой дееспособный субъект гражданского права : гражданин, коммерческая или некоммерческая организация, государство , муниципальное образование. В ряде случаев сдавать имущество на хранение могут лишь специальные субъекты, например только проживающие в гостинице постояльцы. Поклажедатель не обязательно должен являться собственником вещи, это может быть и иное управомоченное лицо (арендатор, перевозчик, залогодержатель и т.д.).

Форма договора хранения . В письменной форме должны быть заключены следующие договоры хранения (п. 1 ст. 887 ГК РФ):

  • договор хранения, заключаемый юридическими лицами между собой и с гражданами;
  • договор хранения между гражданами, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в 10 раз МРОТ;
  • консенсуальный договор хранения (независимо от состава его участников и стоимости передаваемой на хранение вещи).

При этом простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:

  • сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
  • номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не влечет недействительности договора, но в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ лишает стороны в случае спора права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания (при этом стороны могут приводить письменные и другие доказательства). Однако даже при несоблюдении письменной формы договора за сторонами сохраняется право ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п. 3 ст. 887 ГК РФ).

Виды договора хранения . Традиционно выделяется несколько разновидностей договора хранения.

1. Договор складского хранения .

По договору складского хранения товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары , переданные ему товаровладельцем, и возвратить их в сохранности по окончании срока хранения.

Товарный склад - это организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги (п. 1 ст. 907 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено договором складского хранения, товарный склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести осмотр товаров и определить их количество и внешнее состояние. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары, брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров.

В случае когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить условия их хранения, товарный склад вправе принять требуемые меры самостоятельно. Однако он обязан уведомить товаровладельца о принятых мерах, если требовалось существенно изменить условия хранения товаров, предусмотренные договором складского хранения. При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан незамедлительно составить об этом акт и в тот же день известить товаровладельца (ст. 910 ГК РФ).

Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение один из следующих складских документов:

  1. двойное складское свидетельство;
  2. простое складское свидетельство;
  3. складскую квитанцию.

1) Двойное складское свидетельство является ценной бумагой . Оно состоит из двух частей - складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые также являются ценными бумагами и могут быть отделены одно от другого. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны (п. 1 ст. 913 ГК РФ):

  • наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на хранение;
  • текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
  • наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) товаровладельца;
  • наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;
  • срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования;
  • размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;
  • дата выдачи складского свидетельства.

Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.

Документ, не соответствующий указанным требованиям, не является двойным складским свидетельством (п. 2 ст. 913 ГК РФ).

Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.

Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита , выданного по залоговому свидетельству.

Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается отметка на складском свидетельстве.

Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе или порознь по передаточным надписям.

Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) только в обмен на оба эти свидетельства вместе. Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается в обмен на складское свидетельство и при условии представления вместе с ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству (ст. 916 ГК РФ).

2) Простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя. Оно должно содержать сведения, предусмотренные п. 1 ст. 913 ГК РФ (за исключением наименования лица, от которого принят товар на хранение), а также указание на то, что оно выдано на предъявителя. Документ, не соответствующий названным требованиям, не является простым складским свидетельством.

3) Складская квитанция является документом, удостоверяющим принятие товарным складом товара и содержащим основную характеристику товара.

В законе, ином правовом акте или договоре может быть предусмотрено, что товарный склад вправе распоряжаться сданными ему на хранение товарами. В этом случае к отношениям сторон применяются правила о займе (гл. 42 ГК РФ).

2. Договор хранения в ломбарде .

В качестве хранителя здесь выступает специализированная организация - ломбард, имеющая особую лицензию на данный вид деятельности. Поклажедателями являются лишь граждане, которым принадлежат сдаваемые на хранение вещи. Ломбард обязан заключить договор хранения с каждым обратившимся к нему гражданином, так как в соответствии с п. 1 ст. 919 ГК РФ этот договор носит публичный характер.

Объектом договора являются движимые вещи потребительского назначения. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки.

Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.

Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в обусловленный соглашением срок, ломбард обязан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном для продажи заложенного имущества (статьи 350, 358 ГК РФ). Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвращается ломбардом поклажедателю (ст. 920 ГК РФ).

3. Договор хранения ценностей в банке .

Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.

Разновидностью такого договора является хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. По такому договору клиент получает возможность сам помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа. Для этого ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому. Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе (п. 1 ст. 922 ГК РФ).

Договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе, в свою очередь, имеет две разновидности - договор хранения ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа и договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа (пп. 2, 3 ст. 922 ГК РФ).

В первом случае банк принимает от клиента ценности, которые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту.

Во втором - банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. Банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится предоставленный клиенту сейф. Если договором хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное, банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

4. Договор хранения в камерах хранения транспортных организаций .

Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных документов. Таким образом, согласно п. 1 ст. 923 ГК РФ, договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций признается публичным договором.

В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения (за исключением автоматических камер) поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон. Если квитанция или жетон утрачены, вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств принадлежности ему этой вещи.

Камеры хранения обычно принимают вещи на хранение на определенный срок, не превышающий установленных транспортным законодательством пределов. Вещи, не востребованные в этот срок, камера хранения обязана хранить еще в течение тридцати дней, по истечении которых они могут быть проданы в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 899 ГК РФ.

Важной особенностью рассматриваемого вида хранения является возложение на камеру хранения обязанности по возмещению убытков поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в сокращенный срок, составляющий двадцать четыре часа с момента предъявления требования об их возмещении. Однако объем ответственности камеры хранения ограничивается суммой оценки вещи поклажедателем при сдаче ее на хранение.

В законе ничего не говорится о том, распространяются ли правила ст. 923 ГК РФ на хранение вещей в автоматических камерах хранения. Большинство цивилистов считает, что в данном случае имеет место смешанный договор с элементами аренды (автоматическая камера хранения предоставляется в пользование без контроля со стороны транспортной организации за содержимым) и услуг по охране (транспортная организация обязана обеспечить невозможность взлома автоматической камеры хранения).

5. Договор хранения в гардеробах организаций .

Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.

Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, осуществляется хранение возмездно или безвозмездно, обязан проявлять должную заботливость об их сохранности, в частности, принять для обеспечения сохранности вещи все меры, предусмотренные пп. 1 и 2 ст. 891 ГК РФ. Ссылка на то, что при безвозмездном хранении хранителю достаточно заботиться о принятых на хранение вещах как о своих собственных, не допускается, так как применение п. 3 ст. 891 ГК РФ в данном случае исключено.

Те же правила применяются также к хранению верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их на хранение гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях и средствах транспорта (п. 2 ст. 924 ГК РФ).

6. Хранение в гостинице .

Данный вид хранения возникает в силу закона и не требует заключения особого соглашения с лицом, проживающим в гостинице. Гостиница (а также мотели, дома отдыха, пансионаты, санатории, бани и другие подобные организации) отвечает перед постояльцами как хранитель за утрату, недостачу или повреждение вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег , иных валютных ценностей , ценных бумаг и других драгоценных вещей (п. 1 ст. 925 ГК РФ). Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы (например, переданный носильщику багаж постояльца), либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте (например, машина постояльца в гараже гостиницы).

Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей постояльца только в том случае, если они были приняты гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф. Но гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей (п. 3 ст. 925 ГК РФ).

Сроком договора хранения имущества граждан в гостинице обычно является срок проживания гражданина в гостинице, и он не оговаривается особо.

Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности.

7. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) .

Секвестрация (от лат. seqestrum - запрещение) представляет собой особый вид хранения. Его специфика заключается в том, что объектом хранения выступает вещь, являющаяся предметом спора.

В этом случае предмет спора изымается из владения спорящих и передается на хранение спорящими сторонами или судом третьему лицу с тем условием, чтобы он был возвращен тому или другому лицу в зависимости от того, как сложатся в дальнейшем обстоятельства. Таким образом, секвестр держит вещь не на имя определенного поклажедателя, а на имя того или другого из нескольких лиц, за кем эта вещь будет признана. Соответственно, хранение осуществляется в интересах лица, которое будет признано законным владельцем вещи.

Секвестр может быть договорным (т.е. вещь передается на время самими сторонами до разрешения возникшего между ними спора) или судебным (в силу решения суда). Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному соглашению спорящих сторон.

В обоих случаях требуется согласие хранителя, если законом не установлено иное.

В отличие от других видов хранения на хранение в порядке секвестра могут быть переданы не только движимые, но и недвижимые вещи (п. 3 ст. 926 ГК РФ).

Договор о секвестре предполагается возмездным, так как, по общему правилу, хранитель имущества имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если только договором или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное.

Обязанности хранителя по договору хранения .

Хранитель по договору хранения обязан:

1. Принять вещь на хранение.

Эта обязанность характерна для консенсуального договора хранения. Однако, если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему передана.

При отказе хранителя принять вещь на хранение поклажедатель вправе:

  • потребовать исполнения обязанности в натуре;
  • требовать применения мер ответственности - возмещения убытков, причиненных отказом хранителя от принятия вещи, и иных мер ответственности, предусмотренных договором.

2. Хранить вещь в течение обусловленного срока.

В том случае, когда срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. При этом хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок (ст. 889 ГК РФ).

Если хранитель не выполняет эту обязанность, поклажедатель может потребовать применения к нему мер ответственности, предусмотренных договором (в том числе возмещение убытков).

3. Обеспечивать сохранность принятой на хранение вещи.

Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.

При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором.

Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). Коммерческая или некоммерческая организация, для которой хранение является одной из основных целей деятельности, обязана соблюдать также специальные правила о порядке хранения имущества.

Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах (ст. 891 ГК РФ).

При утрате, недостаче, повреждении вещей, принятых на хранение, поклажедатель вправе:

  • требовать (при возмездном хранении) применения меры ответственности в виде возмещения убытков в полном объеме: и реального ущерба, и упущенной выгоды;
  • требовать (при безвозмездном хранении) применения меры ответственности в виде возмещения убытков: за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; за повреждение вещей - в размере суммы, на которую понизилась их стоимость;
  • отказаться от вещи и потребовать возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков (если иное не предусмотрено законом или договором) в том случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению.

Следует отметить особенности ответственности хранителя (ст. 901 ГК РФ). Лица, не являющиеся профессиональными хранителями, несут ответственность при наличии вины.

Профессиональный хранитель несет ответственность, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли:

  • вследствие непреодолимой силы;
  • из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать;
  • в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.

За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно, хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

4. Не пользоваться вещью без согласия поклажедателя (а равно не предоставлять возможность пользоваться вещью третьим лицам).

Исключением здесь является случай, когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения (ст. 892 ГК РФ).

При невыполнении хранителем данной обязанности поклажедатель может потребовать применения мер ответственности (возмещение убытков и, если это предусмотрено договором, применение иных мер ответственности) с учетом вышеуказанных особенностей ответственности хранителя.

5. Исполнять обязательство лично.

Если договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за исключением случая, когда он вынужден к этому силою обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие (например, при внезапной болезни хранителя). О передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя (ст. 895 ГК РФ).

Если же вещь была передана на хранение третьему лицу, поклажедатель вправе:

  • предъявлять все требования из договора к хранителю (т.е. тот отвечает за действия третьего лица, которому передана вещь на хранение, как за свои собственные);

6. Возвратить поклажедателю (или лицу, указанному им в качестве получателя) ту самую вещь, которая была передана на хранение.

Данная обязанность не распространяется на случаи хранения с обезличением, когда поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.

Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы , полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором хранения (ст. 900 ГК РФ).

Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился (ст. 904 ГК РФ).

При неисполнении хранителем своей обязанности поклажедатель может:

  • потребовать исполнения обязательства в натуре;
  • требовать применения мер ответственности (возмещение убытков и, если это предусмотрено договором, применение иных мер ответственности) с учетом особенностей ответственности хранителя.

Обязанности поклажедателя по договору хранения .

Поклажедатель по договору хранения обязан:

1. Передать вещь на хранение в предусмотренный срок (в консенсуальном договоре хранения).

Если поклажедатель не передал вещь в срок, хранитель может требовать применения меры ответственности (возмещение убытков, причиненных в связи с несостоявшимся хранением).

Однако поклажедатель освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный срок.

2. Предупредить хранителя о свойствах вещи и особенностях ее хранения.

Если обычно принимаемые при хранении такого имущества меры окажутся недостаточными для обеспечения его сохранности, хранитель не будет нести ответственность за его порчу или гибель, которые произошли изза особых свойств имущества, о которых хранитель не был предупрежден поклажедателем (п. 1 ст. 901 ГК РФ).

В том случае, если свойствами сданной на хранение вещи причинены убытки и хранитель, принимая вещь, не знал и не должен был знать об этих свойствах, хранитель может требовать применения к поклажедателю меры ответственности в виде возмещения этих убытков.

Если поклажедатель при сдаче вещей, опасных по своей природе (легковоспламеняющихся, взрывоопасных и т.п.), не предупредил хранителя об этих свойствах, то последний вправе (п. 1 ст. 894 ГК РФ):

  • обезвредить или уничтожить вещи без возмещения поклажедателю убытков (уплаченное вознаграждение за хранение вещей не возвращается);
  • требовать применения меры ответственности в виде возмещения убытков, причиненных в связи с хранением таких вещей.

Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи, опасные по своей природе, стали, несмотря на соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих либо для имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не позволяют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их забрать либо он не выполняет это требование, то хранитель вправе (п. 2 ст. 894 ГК РФ) обезвредить или уничтожить вещи без возмещения поклажедателю убытков.

Но в данном случае поклажедатель не несет ответственности перед хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.

3. Выплатить вознаграждение за хранение вещи.

Указанная обязанность возлагается на поклажедателя, если иное не предусмотрено договором хранения. По общему правилу, вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании срока хранения, а если оплата предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.

Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает (например, по желанию поклажедателя), он имеет право на соразмерную часть вознаграждения. Если же хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, он не только не вправе требовать вознаграждение за хранение, но и должен вернуть поклажедателю полученные в счет этого вознаграждения суммы (п. 3 ст. 896 ГК РФ).

При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе:

  • отказаться от исполнения договора;
  • потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь;
  • требовать применения мер ответственности (уплата процентов по ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами и возмещение убытков в части, превышающей сумму процентов).

4. Возместить хранителю расходы на хранение вещи.

Расходы на хранение подразделяются законом на обычные и чрезвычайные. Обычные расходы необходимы для обеспечения сохранности вещи в нормальных условиях гражданского оборота. Чрезвычайные расходы превышают обычные, вызываются какими-либо особыми обстоятельствами, и стороны не могут предвидеть их при заключении договора хранения.

Обычные расходы должны быть возмещены хранителю во всех случаях, если только иное не предусмотрено законом или договором. Когда хранение осуществляется за плату, предполагается, что они включаются в вознаграждение за хранение.

Для возложения на поклажедателя чрезвычайных расходов необходимо получить его согласие. Для этого хранитель обязан запросить мнение поклажедателя. Если тот не сообщит о своем несогласии в указанный хранителем срок или в течение нормально необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы. В этом случае, а также в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, чрезвычайные расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение.

Если хранитель произвел чрезвычайные расходы без согласия либо последующего одобрения поклажедателя, то хранитель вправе требовать их возмещения лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены.

5. Забрать переданную на хранение вещь обратно.

По истечении обусловленного срока хранения или того разумного срока, который предоставляется хранителем для обратного получения вещи, сданной на хранение без указания срока, поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь.

При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять вещь обратно хранитель вправе:

  • если иное не предусмотрено договором хранения, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 МРОТ - продать ее с аукциона (сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю);
  • требовать уплаты соразмерного вознаграждения за дальнейшее хранение вещи (в том числе, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения).

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ).

В российском дореволюционном гражданском праве обязательства по хранению именовались поклажей, отсюда и название одной из сторон договора хранения — поклажедатель.

Хранение вещи, принадлежащей другому лицу, является типичным видом оказания фактических услуг. Действия хранителя не носят материальный характер, и удовлетворение интересов поклажедателя происходит за счет самого факта обеспечения сохранности переданного на хранение имущества, такие действия не влекут прямых юридических последствий для поклажедателя.

Обязательства, связанные с передачей вещи на хранение, могут вытекать из договора либо возникать в силу закона. К последним, в частности, относятся обязательства по ответственному хранению товаров, полученных покупателем по договору поставки и не соответствующих условиям по количеству, качеству, ассортименту и т. п. (п. 1 ст. 514 ГК РФ), хранение находки лицом, ее нашедшим (п. 3 ст. 227 ГК РФ) и др.

Договорные обязательства по хранению достаточно многообразны. Условие о хранении вещи может быть закреплено в сложном договоре, смешанном договоре либо в отдельном договоре хранения.

В случае сложного договора обязательство по хранению составляет часть договора, без которой он существовать не может. К таким договорам относятся, в частности, договор перевозки, договор хранения, договор об оказании почтовых услуг по доставке почтовых отправлений и денежных средств. Во всех этих случаях обязанный субъект обязан обеспечить сохранность переданного ему имущества и возвратить его обязанному лицу. К отношениям сторон, вытекающим из сложного договора, содержащего условие о хранении, применяются положения соответствующих глав ГК РФ или иных правовых актов, положения о договоре хранения (гл. 47 ГК РФ) применяются субсидиарно.

Хранение может входить в состав не только сложного, но и смешанного договора, при котором элементы различных договоров, в том числе и хранения, набираются специально для конкретного случая самими сторонами. В качестве примера можно привести договор транспортной экспедиции, в условия которого можно включить и обязанность экспедитора по хранению товаров, принадлежащих грузоотправителю (получателю груза), а также рассмотренный нами выше агентский договор.

К таким договорам положения гл. 47 ГК РФ применяются в соответствии со ст. 421, определяющей правовой режим смешанных договоров.

Могут заключаться и самостоятельные договоры хранения, например хранение вещей в камерах хранения, на товарных складах и др.

Юридическая характеристика договора хранения зависит от того, заключен он в сфере предпринимательства или нет. В общегражданских отношениях договор хранения, как это вытекает из приведенного выше определения, является реальным, безвозмездным и односторонним , т. е. считается заключенным с момента передачи вещи на хранение и влечет права только для одной стороны — поклажедателя, наделяя хранителя только обязанностями.

В сфере предпринимательской деятельности, когда хранителем является частный предприниматель, коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), договором хранения может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок (ч. 2 ст. 886).

Поскольку договоры в предпринимательской деятельности предполагаются возмездными, если в законе или в договоре не установлено иное, договор с участием профессионального хранителя является консенсуальным, возмездным и взаимным. В качестве примера можно привести договор хранения на товарном складе.

В некоторых случаях (например, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в ломбарде) договор хранения является публичным договором. Допускается заключение договора хранения путем присоединения поклажедателя к договору в целом, условия которого выражены в стандартных формах (договор присоединения).

Сторонами договора в общем случае могут быть любые субъекты гражданского права.

Основным существенным условием договора является его предмет - услуга по хранению вещи, в том числе денег и ценных бумаг. По общему правилу вещь, передаваемая на хранение, должна относиться к движимому имуществу и быть индивидуально-определенной.

Вместе с тем из этого правила имеются исключения. В частности, в п. 3 ст. 926 ГК РФ для одного из видов хранения — секвестра допускается использование в качестве его предмета в равной мере и недвижимых вещей. В остальных случаях действия, направленные на обеспечение сохранности недвижимого имущества, совершаются в рамках отношений, регулируемых гл. 39 ГК РФ, и договор независимо от его названия должен рассматриваться как договор о возмездном оказании услуг по охране имущества.

Вещи, определенные родовыми признаками, по общему правилу не могут быть предметом хранения. Однако и в римском праве, и в современном российском законодательстве (ст. 890 ГК РФ) из этого правила допускается исключение — так называемое хранение вещей с обезличиванием или иррегулярное хранение. Смысл иррегулярного хранения состоит в том, что в случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества. Наиболее часто хранение вещей с обезличиванием встречается при хранении на специальных товарных складах — зернохранилищах, холодильниках, овощехранилищах, элеваторах и т. п.

Срок хранения не является существенным условием договора. Согласно ст. 889 ГК РФ хранитель обязан хранить вешь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

Если срок хранения определен моментом востребования веши поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет последствия, указанные в п. 2 ст. 899 ГК РФ.

В консенсуальном договоре хранения условие о сроке исполнения обязательства принять (передать) вещь на хранение является существенным (п. 2 ст. 886).

В п. 1 ст. 888 ГК РФ предусмотрены обязанности только одной стороны — хранителя принять вещь, что свидетельствует об отсутствии у нее права требовать передачи вещи. Но там же говорится и об обязанности поклажедателя нести ответственность за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением (если иное не предусмотрено законом или договором). Поскольку обязанность возмещения убытков представляет собой форму ответственности, следует признать, что ответственность поклажедателя в консенсуальном договоре все же существует.

Указанное обстоятельство имеет важное значение. Поскольку речь идет об обычной гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства, то, во-первых, убытки от передачи вещи на хранение в силу ст. 393 и ст. 15 ГК РФ, к которой она отсылает, возмещаются в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду; во-вторых, обязанность возмещать убытки наступает только в случае, когда должник-поклажедатель нарушил обязательство передать вешь по своей вине, а если таким должником является предприниматель, то и независимо от вины; в-третьих, указание на то, что поклажедатель освобождается от обязанности возмещать убытки в случае своевременного, в разумный срок уведомления хранителя о том, что вещь не будет вопреки договору передана на хранение, представляет собой не единственное, а лишь дополнительное, сверх указанных в п. 3 ст. 401 ГК РФ, основание освобождения от ответственности; в-четвертых, стороны имеют возможность обеспечить неустойкой обязательство не только хранителя (принять вешь на хранение), но и поклажедателя (своевременно передать вещь); в-пятых, п. 2 ст. 888 представляет собой случай просрочки исполнения, а потому в силу п. 2 ст. 405 ГК РФ кредитор (хранитель) вправе не только отказаться от принятия просроченного исполнения, но и потребовать возмещения убытков; в-шестых, правило п. 2 ст. 405 в части, позволяющей сделать вывод о необходимости для кредитора доказать утрату интереса к принятию просроченного исполнения, применительно к ситуациям, предусмотренным п. 1 и 2 ст. 888, не действует (в данном случае соответствующие последствия связаны с самим фактом просрочки).

В соответствии со ст. 891 ГК РФ на хранителя возлагается обязанность обеспечить сохранность вещи. Хранитель обязан принять все предусмотренные хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре таких условий хранитель обязан принять также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи.

Во всех случаях хранитель обязан принять меры, обязательность которых предусмотрена законом, правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и др.).

Безвозмездное хранение выделено в п. 3 ст. 891 ГК РФ, чтобы определенным образом снизить для этой ситуации масштабы ответственности путем сужения круга обстоятельств, за которые несет ответственность хранитель. Хранитель в этом случае обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах.

Статья 892 ГК РФ предоставляет хранителю возможность пользоваться переданной вещыо только с согласия поклажедате- ля, кроме случаев, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.

Вопросам, связанным с установлением оснований, порядка и последствий изменения условий хранения, посвящена ст. 893 ГК РФ. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором, хранитель обязан немедленно уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения вещи, хранитель может изменить условия хранения и не дожидаясь ответа поклажедателя.

Согласно п. 2 ст. 893 хранитель вправе самостоятельно продать вещь или ее часть по сложившейся в месте хранения цене в случаях, когда возникла реальная угроза порчи вещи либо такая порча уже началась, или возникли обстоятельства, которые не позволяют обеспечить ее сохранность, а в силу тех или иных причин от самого поклажедателя принятия мер ожидать уже нельзя.

На поклажедателя возлагается обязанность при сдаче на хранение опасных вещей соответствующим образом предупреждать хранителя.

Поклажедатель несет все последствия нарушения этой обязанности, включая гибель или повреждение хранимых вещей, а также причинение вреда хранителю или третьим лицам. Помимо прочего, поклажедатель, несмотря на гибель или сознательное уничтожение хранителем опасных вещей, обязан выплатить ему при возмездном хранении обусловленное договором вознаграждение.

Статья 894 Г К РФ предусматривает различные ситуации, при которых хранитель вынужден обезвредить или уничтожить принятые им на хранение веши с опасными свойствами. В основе разграничения этих ситуаций лежит принцип вины и справедливого распределения риска случайного наступления указанных последствий между сторонами. Кроме того, учитывается, кто именно выступает в роли хранителя.

По обшему правилу при обезвреживании или уничтожении вещи с опасными свойствами хранитель отвечает только за свою вину. Обычный хранитель признается виновным, если он не принял во внимание предупреждение поклажедателя об опасных по своей природе свойствах передаваемой на хранение веши, а также в случае, выделенном п. 2 ст. 894 ГК РФ. Профессиональный хранитель признается виновным, кроме того, и в случае, если не докажет, что вещь была сдана ему под неправильным наименованием и он не мог с помощью наружного осмотра удостовериться в се опасных свойствах.

Хранитель, доказавший свою невиновность в указанных выше случаях, имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с обезвреживанием веши или ее уничтожением, а при возмездном хранении, кроме того, и выплаты вознаграждения.

Законодатель, предусматривая в ст. 894 ГК РФ обязанность поклажедателя в обусловленных в ней ситуациях нести ответственность не только перед хранителем, но и непосредственно перед третьими лицами, имеет в виду обстоятельства, при которых есть основания рассматривать поклажедателя как владельца источника повышенной опасности и, следовательно, лица, несущего ответственность по ст. 1079 ГК РФ.

Статья 895 ГК РФ исходит из необходимости личного исполнения обязательства хранителем. Это связано с тем, что покла- жедатель обычно учитывает индивидуальные особенности хранителя, включая возможности хранителя-предпринимателя. По этой причине данная статья требует получения предварительного согласия поклажедателя на передачу вещи третьему лицу в виде общего правила, из которого сделано два исключения.

Наличие указанных в ней исключительных обстоятельств — то, что передача осуществлялась в интересах поклажедателя, и то, что хранитель не мог получить согласия поклажедателя, — обязан доказать в случае спора хранитель. На него возлагаются и последствия несвоевременного уведомления о передаче поклажедателя. Подразумевается, что поклажсдатсль имеет возможность при последующей гибели или повреждении вещи доказывать, что при своевременном его уведомлении о передаче третьему лицу данных последствий можно было бы избежать (один из вариантов — поклажедатель ссылается на то, что, своевременно узнав о передаче вещи третьему лицу, он немедленно забрал бы переданные на хранение вещи).

При передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель сохраняет перед поклажедателем ответственность за сохранность переданного на хранение имущества.

Статья 896 ГК РФ устанавливает порядок выплаты вознаграждения хранителю, носит дисиозитивный характер, предлагая одновременно сторонам определенные варианты. Так, общий принцип осуществления расчетов выражается в необходимости выплатить вознаграждение по окончании всей услуги, т. е. за все время хранения, либо по окончании отдельных периодов. Возможна альтернатива в виде уплаты аванса, который в случаях, предусмотренных договором, может быть превращен в задаток.

Хранителю предоставляется право отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать свою вещь, если последний не уплатит более чем за половину периода, за который должна была производиться оплата.

Последствия досрочного прекращения договора зависят от того, кто и по какой причине расторг договор. Если так поступил хранитель по обстоятельствам, за которые он не отвечает, ему причитается соразмерная часть вознаграждения, а если это произошло вследствие того, что поклажедатель не сообщил об опасных свойствах вещи, — вся сумма вознаграждения. Когда прекращение произошло по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, он утрачивает право на какое бы то ни было вознаграждение, а то, что успел получить, должен вернуть.

При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им расходы на хранение веши, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.

При возмездном хранении понесенные хранителем расходы также должны быть ему компенсированы. В этом случае они входят в состав вознаграждения (ст. 897 ГК РФ).

Особо в законе выделены чрезвычайные расходы, т. е. расходы, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения. Поклажедатель должен возместить их только при условии, если от него получено на то согласие либо это следует из закона, иного правового акта или договора (ст. 898 ГК РФ).

Когда речь идет о возмездном хранении, чрезвычайные произведенные с согласия заказчика расходы в отличие от всех других компенсируются сверх вознаграждения.

В статье 899 ГК РФ, предусматривающей различные неблагоприятные для поклажедателя последствия неисполнения обязанности взять обратно вещь, имеется в виду ситуация, при которой он не согласовал с хранителем продолжение договора на новый срок, и только после того, как поклажедатель пропустит не только основной, но и предоставленный ему сверх того льготный разумный срок.

На поклажедателя возлагается обязанность по истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи, немедленно забрать переданную на хранение вещь (п. I ст. 899).

Последствия неисполнения данной обязанности установлены п. 2 ст. 899, в соответствии с которым хранитель вправе после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на реализацию вещи.

Статья 900 ГК РФ возлагает на хранителя обязанность возвратить вещь, которая была передана поклажедателем, а при хранении с обезличением (иррегулярное хранение) — такую же вещь. В том и в другом случае поклажедатель при уклонении хранителя от возврата вещи вправе предъявить ему иск об исполнении обязательства в натуре по ст. 396 ГК РФ. При этом в силу п. 2 данной статьи возмещение должником (хранителем) убытков освобождает от исполнения договора, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п. 3 ст. 900 реальное исполнение обязательства охватывает передачу плодов и доходов от неправомерно удерживаемой хранителем веши. Следовательно, на него возлагается обязанность возмещать убытки и от невозврата плодов и доходов.

Статья 901 ГК РФ, посвященная условиям ответственности, в основном совпадает с общими нормами об ответственности за неисполнение обязательства (ст. 401 ГК РФ). Вместе с тем есть и определенные расхождения.

Во-первых, повышенная ответственность, т. е. ответственность без вины, наступает не у любого хранителя-прсдпринима- теля, а только у профессионального хранителя. По этой причине фирма, не занимающаяся хранением как таковым, отвечает за утрату, недостачу или повреждение принятой на хранение вещи только при наличии своей вины. Повышенную ответственность несут ломбард, банк, товарный склад и др.

Во-вторых, и у профессионального хранителя определенным образом сужаются рамки ответственности: для освобождения от ответственности он может ссылаться не только на непреодолимую силу либо умысел или грубую неосторожность поклажедателя, но и на то, что утрата, недостача или повреждение вещи произошли вследствие ее свойств, о которых при приеме вещи хранитель не знал и не должен был знать.

Статья 902 ГК РФ, установив, что на ответственность хранителя распространяется общий принцип возмещения убытков, закрепленный в ст. 393, вместе с тем вносит определенные уточнения: за утрату и недостачу вещи возмещение следует выплачивать в размере стоимости утраченных или недостающих вещей, за повреждение вещи — в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость, а если вещь за время хранения по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, изменилась настолько, что не может быть использована по первоначальному назначению, отказавшийся от получения веши поклажедатель вправе потребовать возмещения ее стоимости и убытков.

Статья 903 ГК РФ, возлагающая на поклажедателя обязанность возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, действует применительно ко всем случаям возникновения убытков, в том числе и по регрессному иску хранителя, возместившего вред, причиненный свойствами вещи третьим лицам.

Требования к форме договора хранения установлены в ст. 887 ГК РФ. Данная норма отсылает к общим положениям о форме сделки, закрепленным в ст. 161 ГК РФ, раскрывая понятие суммы сделки применительно к хранению как стоимости передаваемой на хранение вещи.

Консенсуальный договор хранения должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников договора и стоимости веши, передаваемой на хранение. Несоблюдение письменной формы влечет общие последствия в виде запрета на использование свидетельских показаний в суде. Однако передача веши на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т. п.) может быть доказана свидетельскими показаниями. Кроме того, при несоблюдении простой письменной формы договора хранения стороны вправе ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве веши, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:

  • сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
  • номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

Держатель номера или жетона предполагается лицом, которое сдало вещь на хранение или действует от его имени. По этой причине хранитель несет ответственность при выдаче имущества тому, кто предъявил номер или жетон, лишь если будет доказано наличие в действиях хранителя умысла или грубой неосторожности. Номер и жетон служат одним из возможных способов доказательства заключения договора. Соответственно гражданин, утративший номер или жетон, сохраняет право доказывать существование договора, в том числе и путем ссылки на свидетельские показания.

Хранение урегулировано в главе 66 ГК.

Договор хранения - это договор, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить ее поклажедателю в сохранности (ч.1 ст.936 ГК).

Договором хранения, в котором хранителем выступает лицо, осуществляющее хранение на основе предпринимательской деятельности (профессиональный хранитель), может быть установлена обязанность хранителя хранить вещь, которая будет передана хранителю в будущем.

Роль договора хранения возросла в сфере предпринимательства в связи с переходом Украины к рыночной экономике.

Характеристики договора. Договор хранения в бытовой сфере является реальным - считается заключенным в момент передачи имущества на хранение. Согласно ГК он может быть консен-суальным, если хранитель является субъектом предпринимательской деятельности, то есть профессиональным хранителем.

Договор хранения является публичным, если хранение вещей осуществляется субъектом предпринимательской деятельности на складах (в камерах, помещениях) общего пользования.

Согласно ГК договор хранения считается возмездным, если иное не установлено договором или учредительными документами ю Ридического лица. Безвозмездным является договор хранения в бытовой сфере. Договор профессионального хранения имеет


возмездный характер (например, договор хранения, заключаемый предприятиями-холодильниками, камерами хранения транспортных предприятий, ломбардами и др.).

Стороны в договоре хранения - хранитель (лицо, оказывающее услуги по хранению) и поклажедатель (лицо, передающее вещь на хранение в целях обеспечения ее сохранности и последующего возврата).

Договор хранения является одним из оснований возникновения обязательств хранения. Эти обязательства могут возникать и из иных оснований, например, из договора купли-продажи, перевозки и др. Положения главы 66 ГК применяются к хранению, осуществляемому на основании закона, если иное не установлено законом.

Форма договора. Согласно ст.937 ГК заключается в письменной форме договор хранения между юридическим лицами, между физическим и юридическим лицом, физических лиц между собой на сумму, превышающую в двадцать и более раз размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Договор хранения, по которому хранитель обязуется принять вещь на хранение в будущем, должен быть заключен в письменной форме, независимо от стоимости вещи, которая будет передана на хранение. Письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено распиской, квитанцией или другим документом, подписанным хранителем. Принятие вещи на хранение при пожаре, наводнении, внезапном заболевании или при других чрезвычайных обстоятельствах может подтверждаться показаниями свидетелей. Принятие вещи на хранение может подтверждаться выдачей поклажедателю номерного жетона, иного знака, удостоверяющего прием вещи на хранение, если это установлено законом, другими актами гражданского законодательства или является обычным для этого вида хранения.

Срок хранения. Хранитель обязан хранить вещь в течение срока, установленного в договоре хранения. Если срок хранения в договоре хранения не установлен и не может быть определен, исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до предъявления поклажедателем требования о ее возврате. Если срок хранения вещи определен моментом предъявления поклажедателем требования о ее возврате, хранитель имеет право по истечении обычного при этих обстоятельствах срока хранения потребовать от поклажедателя забрать эту вещь в разумный срок (ст.938 ГК).

Обязанности хранителя:

1) обеспечивать сохранность вещи - принимать все меры, предусмотренные договором, законом, другими актами гражданского законодательства, для обеспечения сохранности вещи (ст.942 ГК).


Эти меры могут быть установлены договором сторон и направлены на предотвращение утраты, порчи, недостачи или повреждения вещи. При этом должны быть приняты во внимание специфические свойства вещи (например, подверженность порче пищевых продуктов). Во время хранения вследствие естественных свойств имущество может изменяться, ухудшаться, что должно учитываться как износ вещи, не связанный с ее повреждением, поэтому это не может учитываться как нарушение хранителем обязанности по обеспечению сохранности вещи.

Если хранение осуществляется безвозмездно, то хранитель обязан заботиться о переданной ему на хранение вещи, как о своей собственной. Это значит, что к нему не может быть предъявлено требование проявлять о предмете хранения большую заботливость, чем та, которую он проявляет в отношении собственного имущества;

2) исполнять свои обязанности по договору хранения лично. Хранитель имеет право передать вещь на хранение другому

лицу в случае, если он вынужден это сделать в интересах покла-жедателя и не имеет возможности получить его согласие. О передаче вещи на хранение другому лицу хранитель обязан своевременно уведомить поклажедателя. При передаче хранителем вещи на хранение другому лицу условия договора хранения являются действующими и первоначальный хранитель отвечает за действия лица, которому он передал вещь на хранение (ст.943 ГК);

3) без согласия поклажедателя не пользоваться вещью, пере данной ему на хранение, а также не передавать ее в пользо вание другому лицу (ст.944 ГК);

4) немедленно уведомить поклажедателя о необходимости из менения условий хранения вещи и получить его ответ. В слу чае опасности утраты, недостачи или повреждения вещи хра нитель обязан изменить способ, место и иные условия ее хра нения, не дожидаясь ответа поклажедателя (ч.1 ст.945 ГК);

5) возвратить поклажедателю вещь, переданную на хранение, или соответствующее количество вещей такого же рода и такого же качества. Вещь должна быть возвращена покла жедателю в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом изменения ее естественных свойств. Хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные им от вещи. Тождественность вещи, которая была принята на хранение, и вещи, которая была возвращена поклажедателю, может подтверждаться показаниями свидетелей (ст.949 ГК).

Обязанности поклажедателя:

1) уплатить хранителю плату за хранение, если договор возмездный. Плата за хранение и сроки ее внесения устанавливаются договором хранения. Если хранение прекратилось досрочно вследствие обстоятельств, за которые храни-


тель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть платы. Если поклажедатель по истечении срока договора хранения не забрал вещь, он обязан внести плату за все фактическое время ее хранения. Учредительным документом юридического лица или договором может быть предусмотрено безвозмездное хранение вещи (ст.946 ГК);

2) возместить хранителю расходы на хранение. Расходы, кото рые стороны не могли предусмотреть при заключении дого вора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются сверх платы, причитающейся хранителю. При безвозмездном хра нении поклажедатель обязан возместить хранителю осуще ствленные им расходы на хранение вещи, если иное не ус тановлено договором или законом (ст.947 ГК);

3) забрать вещь от хранителя по истечении срока хранения.

Ответственность хранителя за утрату (недостачу) или повреждение вещи. По общему правилу, за утрату (недостачу) или повреждение вещи, принятой на хранение, хранитель отвечает на общих основаниях (ч.1 ст.950 ГК).

Вместе с тем ГК устанавливает повышенную ответственность профессионального хранителя. Он отвечает за утрату (недостачу) или повреждение вещи независимо от его вины. Профессиональный хранитель освобождается от ответственности, если докажет, что утрата (недостача) или повреждение вещи произошли вследствие непреодолимой силы, или из-за таких свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не мог знать, или в результате умысла или грубой неосторожности по-клажедателя.

Хранитель отвечает за утрату (недостачу) или повреждение вещи по истечении срока хранения лишь при наличии его умысла или грубой неосторожности.

Размер убытков, подлежащих возмещению поклажедателю, определяется ст.951 ГК. Убытки, причиненные поклажедателю утратой (недостачей) или повреждением вещи, возмещаются хранителем:

1) в случае утраты (недостачи) вещи - в размере ее стоимости;

2) в случае повреждения вещи - в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость.

Если в результате повреждения вещи ее качество изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель имеет право отказаться от этой вещи и потребовать от хранителя возмещения ее стоимости.

Наряду с общими правилами о хранении ГК предусматривав специальные правила, регулирующие разновидность договора хр нения - договор складского хранения.


Договор складского хранения - это договор, по которому товарный склад обязуется за плату хранить товар, переданный ему поклажедателем, и возвратить этот товар в сохранности (ч.1 ст-957 ГК).

Товарным складом является организация, которая хранит товар и оказывает услуги, связанные с хранением, на основе предпринимательской деятельности. Следовательно, договор складского хранения является предпринимательским договором.

Товарный склад является складом общего пользования, если в соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами или разрешением (лицензией) он обязан принимать на хранение товары от любого лица. Договор складского хранения, заключенный складом общего пользования, является публичным договором.

Договор складского хранения заключается в письменной форме, которая считается соблюденной, если принятие товара на товарный склад удостоверено складским документом.

Если товарный склад имеет право распоряжаться вещами, определенными родовыми признаками, к отношениям сторон применяются положения о договоре займа, а время и место возврата товаров определяются общими положениями о хранении (ст.958 ГК).

Согласно ст.959 ГК товарный склад обязан за свой счет осмотреть товар при принятии его на хранение для определения его количества и внешнего состояния. Он обязан предоставлять по-клажедателю возможность осмотреть товар или его образцы в течение всего времени хранения, а если предметом хранения являются вещи, определенные родовыми признаками, - взять пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения его сохранности.

Товарный склад или поклажедатель при возвращении товара имеет право требовать его осмотра и проверки качества. Расходы, связанные с осмотром вещей, несет сторона, потребовавшая осмотра и проверки. Если при возвращении товара он не был совместно осмотрен или проверен товарным складом и поклажедателем, поклажедатель может заявить о недостаче или повреждении товара в письменной форме одновременно с его получением, а в отношении недостачи и повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, - в течение трех дней по его получении. При отсутствии заявления поклажедателя считается, что товарный склад возвратил товар в соответствии с условиями договора.

Если для обеспечения сохранности товара необходимо немедленное изменение условий его хранения, товарный склад обязан Сймостоятельно принять соответствующие безотлагательные меры и уведомить о них поклажедателя. При обнаружении повреждений товара склад обязан немедленно составить акт и в тот же день уведомить об этом поклажедателя.


Товарный склад в подтверждение принятия товара выдает один из складских документов: складскую квитанцию; простое складское свидетельство; двойное складское свидетельство.

Товар, принятый на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, может быть предметом залога в течение срока хранения товара на основании залога этого свидетельства.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей

складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта) которые могут быть отделены одно от другого.

В каждой из двух частей двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны: наименование и местонахождение товарного склада, принявшего товар на хранение; номер свидетельства по реестру товарного склада; наименование юридического лица или имя физического лица, от которого принят това*р на хранение, его местонахождение или место жительства; наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара; срок, на который принят товар на хранение, или указание на то, что товар принят на хранение до востребования; размер платы за хранение или тарифы, на основании которых она исчисляется, и порядок ее уплаты; дата выдачи свидетельства. Каждая из двух частей двойного складского свидетельства должна также иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада. Документ, не отвечающий вышеуказанным требованиям, не является двойным складским свидетельством.

Владелец складского и залогового свидетельства имеет право распоряжаться товаром, хранящимся на товарном складе. Владелец только складского свидетельства имеет право распоряжаться товаром, но этот товар не может быть взят со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству. Владелец только залогового свидетельства имеет право залога на товар на сумму в соответствии с суммой кредита и процентов за пользование им. При залоге товара отметка об этом делается на складском свидетельстве.

Складское и залоговое свидетельства могут передаваться вместе или порознь по передаточным надписям.

Товарный склад выдает товары владельцу складского и залогового свидетельства (двойного складского свидетельства) только в обмен на оба свидетельства вместе. Владельцу складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства, но уплатившему сумму долга по нему, склад выдает товар только в обмен я складское свидетельство и при условии предоставления вмест ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свИ тельству. Товарный склад, выдавший товар владельцу складск свидетельства, не имеющему залогового свидетельства й не У п тившему сумму долга по нему, отвечает перед владельцем зал


вого свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы. Владелец складского и залогового свидетельства имеет право требовать выдачи товара частями. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе.

Специальные виды хранения:

1) хранение вещи в ломбарде - договор хранения вещи, при нятой ломбардом от физического лица, оформляется выда чей именной квитанции. Цена вещи определяется по дого воренности сторон. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет вещи, принятые на хранение, исходя из полной суммы их оценки;

2) хранение ценностей в байке - банк может принять на хра нение документы, ценные бумаги, драгоценные металлы, кам ни, другие драгоценности и ценности. Банк может быть упол номочен поклажедателем на совершение сделок с ценными бумагами, принятыми на хранение. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей бан ком поклажедателю именного документа, предъявление которого является основанием для возврата ценностей по клажедателю. Банк может передать поклажедателю инди видуальный банковский сейф (его часть или специальное помещение) для хранения в нем ценностей и работы с ними;

3) хранение вещей в камерах хранения организаций, пред приятий транспорта - камеры хранения общего пользова ния, находящиеся в ведении этих организаций и предприя тий, обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других лиц независимо от наличия у них проездных доку ментов. Убытки, причиненные поклажедателю вследствие утраты, недостачи или повреждения вещи, сданной в камеру хранения, возмещаются в течение суток с момента предъяв ления требования об их возмещении в размере суммы оцен ки вещи, осуществленной при передаче ее на хранение;

4) хранение вещей в гардеробе организации - если вещь сдана в гардероб организации, хранителем является эта орга низация, которая, независимо от того, осуществляется ли хранение возмездно или безвозмездно, обязана принять все необходимые меры по обеспечению сохранности вещи. Это положение применяется при хранении верхней одежды, го ловных уборов в местах, специально отведенных для этого, в учреждениях здравоохранения и других учреждениях;

5) хранение вещей в гостинице - гостиница отвечает за со хранность вещей, внесенных в гостиницу лицом, проживаю щим в ней. Вещь считается внесенной в гостиницу, если она передана работникам гостиницы или находится в отве-


денном для лица помещении. Гостиница отвечает за утрату вещей, других ценностей (ценных бумаг, драгоценностей) только при условии, что они были отдельно переданы гостинице на хранение. Эти положения применяются к хранению вещей физических лиц в общежитиях, мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях и других организациях, в помещениях которых лицо временно проживает;

6) хранение вещей, являющихся предметом спора - двое или более лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, могут передать эту вещь третьему лицу, принимающе му на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь лицу, определенному по решению суда или по согласованию спорящих сторон;

7) хранение автотранспортных средств - по договору хране ния транспортного средства в боксах и гаражах, на специ альных стоянках хранитель обязуется не допускать проник новения в них посторонних лиц и выдать транспортное сред ство по первому требованию поклажедателя. Договор хранения транспортного средства распространяется также на отношения между гаражно-строительным либо гараж ным кооперативом и их членами, если иное не установлено законом или уставом кооператива. Принятие автотранс портного средства на хранение удостоверяется квитанцией (номером, жетоном);

8) договор охраны - по договору охраны охранник, являю щийся субъектом предпринимательской деятельности, обя зуется обеспечить неприкосновенность охраняемых лица или имущества. Владелец такого имущества или охраняемое лицо обязаны выполнять предусмотренные договором пра вила личной и имущественной безопасности и ежемесячно уплачивать охраннику установленную плату.

Договор безвозмездного хранения между юридическими лицами представляет собой сделку, согласно которой одна организация бесплатно передает на хранение другой какую-либо вещь. О соответствии таких взаимоотношений нормам действующего законодательства, и основных моментах, которые необходимо учесть при оформлении договорной документации по хранению, и пойдет речь в нашей статье.

Что такое договор хранения, может ли он быть безвозмездным?

Хранению как сделке посвящена гл. 47 Гражданского кодекса РФ, которая определяет общие положения о хранении и специальные виды таких правоотношений. Согласно ст. 886, хранение — услуга, в соответствии с которой одна сторона (хранитель) принимает на себя обязательства сберечь предмет, переданный другой стороной (поклажедателем), и возвратить его в сохранности.

Скачать форму договора

Взаимоотношения по сохранению могут вытекать из самостоятельного соглашения либо представлять собой часть сложного смешанного договора. В качестве примера первого можно привести:

  • сохранение вещей в камере хранения;
  • хранение в ломбарде;
  • хранение на складах и т. д.

В качестве же элемента сложной сделки хранение может присутствовать в отношениях купли-продажи, аренды, перевозки, подряда и т. п.

Согласно нормам действующего законодательства заключаться договор хранения может как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Также он может быть срочным или бессрочным. В качестве субъектов договора хранения, то есть сторон взаимоотношений, могут выступать как граждане, так и юридические лица.

Существенные условия договора безвозмездного хранения

Существенным условием договора хранения законодательство называет общее для договоров любых видов условие о предмете сделки (п. 1 ст. 432 ГК). В отношении рассматриваемого договора предметом сделки можно назвать услугу по сохранению вещи. Таким образом, именно вещь является непосредственным объектом сохранения. При этом под вещью как ценные бумаги и деньги, так и любые движимые и индивидуально определенные предметы.

Недвижимость по общим правилам не является предметом сохранения, однако один из видов спецхранения — секвестр — допускает отношения и по сбережению недвижимости (п. 3 ст. 926 ГК РФ). В иных случаях к взаимоотношениям по сохранению недвижимых объектов применяются правила гл. 39 ГК РФ, посвященной возмездному оказанию услуг.

Также общие условия о сохранении вещей не предполагают применения этих взаимоотношений к неиндивидуализированным предметам, то есть определяемым родовыми признаками. Правда, и из этого правила предусмотрено исключение: возможно хранение с обезличиванием (ст. 890 ГК РФ), если в прямо определенных законодательными нормами случаях сохраняемые предметы одного поклажедателя смешиваются с вещами другого. Возврату подлежит равное количество вещей такого же рода и качества, что и сданные на сохранение.

Условия временного хранения (в том числе на безвозмездной основе)

Помимо существенных любой договор может содержать и иные условия, которые целесообразно согласовать при его заключении. Рассмотрим некоторые из них, касающиеся договора временного хранения на безвозмездной основе.

Срок является необходимым условием договорных отношений по сохранению вещей только тогда, когда одним из субъектов сделки является фирма, для которой хранение является уставным видом деятельности. В остальных случаях срочность не является необходимым условием договора. Кроме того, сторонам не возбраняется определить в договорной документации срок ее действия или срок сохранения вещи. Если же время хранения в договорном документе не определено и определить его исходя из сопутствующих обстоятельств невозможно, возврат предмета хранения производится по востребованию.

Еще одним значимым условием договора хранения является положение о его возмездности. Согласно ст. 423 ГК РФ, договор может быть:

  1. Возмездным, то есть таким, по которому субъект должен получит плату или иное возмещение за выполнение своих обязательств.
  2. Безвозмездным, характеризующийся наличием у одного из контрагентов обязательства, исполнение которого не связано с получением платы или другого встречного обязательства с другой стороны.

При этом договор предполагается возмездным, если из закона, самого договора или существа сделки не вытекает иное. Соответственно, договор временного хранения на безвозмездной основе представляет собой сделку, в которой определен срок осуществления хранения и установлено условие о безвозмездности такой услуги.

Договор хранения между юр. лицами — возмездный или безвозмездный?

Согласно положениям ст. 575 ГК РФ, безвозмездные отношения (дарение) между коммерческими фирмами запрещены (для вещей на сумму свыше 3 000 руб.). Однако в случае безоплатного хранения между организациями Высшим Арбитражным Судом РФ даны некоторые разъяснения в определение от 17.11.2009 № ВАС-14838/09.

Сделка по хранению, в соответствии с п. 1 ст. 886 ГК РФ, не предусматривает обязательств поклажедателя по обязательной выплате вознаграждения. Это не противоречит прочим нормам действующего законодательства, так как безвозмездное сбережение не является дарением, то есть безоплатной передачей вещи или имущественных прав, равно как не является и договорным освобождением от выполнения обязательства в связи с тем, что такая обязанность не предусмотрена ни нормами законодательства (гл. 47 ГК РФ), ни договором.

Однако при заключении безоплатного договора хранения между компаниями необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  1. В договорном документе необходимо прописать условие о безвозмездности сбережения, если услуга будет осуществляться на такой основе.
  2. Не следует рассматривать вопрос о безвозмездном сохранении между организациями по аналогии с положениями об оказании услуг, так как в отличие от хранения оказание услуг между юр. лицами не может быть безоплатным (в частности, такая позиция отражена в постановлении ФАС Московского округа от 14.12.2009 № КГ-А40/12888-09 по делу № А40-47134/09-111-282).
  3. Не стоит под видом безоплатного хранения оформлять сделку по безвозмездному пользованию имуществом, так как суд может признать такую сделку притворной, а договор недействительным (постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.06.2013 № Ф03-1333/2013 по делу № А73-9005/2012).

Форма и содержание договора безвозмездного хранения имущества

Договор о хранении между организациями, согласно положениям ст. 887 ГК РФ с учетом положений ст. 161 того же кодекса, должен быть заключен в письменной форме. При этом п. 2 ст. 887 ГК устанавливает, что выдачу поклажедателю от хранителя расписки, квитанции либо иного документа, подтверждающего принятие предмета на сохранение, а также выдачу поклажедателю жетона, номера или иного знака следует расценивать как соблюдение письменной формы договорного документа о хранении. При этом и игнорирование письменной формы договорной документации о хранении не лишает контрагентов права ссылаться на объяснения свидетелей в случае спора о сходстве сданной на хранение вещи (п. 3 ст. 887 ГК РФ).

Несмотря на то что закон допускает замену договорного документа стандартного вида на квитанции, расписки и т. п., оформляющие сделки по хранению организации, как правило, предпочитают согласовывать все основные и необходимые условия, поэтому в большинстве случаев между ними заключается договор. В общем случае в договор при этом включаются следующие разделы:

  1. Преамбула. Это вступительный раздел документа, в котором размещаются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе такой информации:
    • наименование;
    • адрес;
    • информация о должностных лицах, подписавших документацию (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их правомочия).
  2. Предмет договора. Это один из основных разделов договора, определяющий суть сделки и характеристики передаваемой на хранение вещи.
  3. Права и обязанности сторон.
  4. Сроки хранения или действия договора.

Завершают документ реквизиты контрагентов, их подписи и печати.

Исполнение обязательств по договору безвозмездного хранения

Совокупность основных обязательств сторон по договору безвозмездного хранения обусловлена содержанием документа. На хранителе лежат такие следующие обязанности:

  • сберечь переданные на сохранение предметы, используя весь комплекс необходимых мер, предусмотренных законодательством, договорным документом или свойством вещи;
  • вернуть по требованию поклажедателя вещь, сданную на сохранение.

По общему правилу сдача вещи на сохранение не влечет перехода права пользования и распоряжения ею, однако законодательством предусмотрено 2 исключения. Так, хранитель может распорядиться вещью (вплоть до ее продажи), если:

  1. В процессе осуществления хранения появилась реальная угроза порчи вещи, вещь подверглась порче или возникли обстоятельства, препятствующие дальнейшему ее сохранению.
  2. Вопреки письменному обращению поклажедатель не забирает переданную на сохранение вещь.

При этом стоимость такой вещи определяется, согласно п. 2 ст. 899 ГК РФ, по ценам, актуальным для места хранения.

На хранителе лежит ответственность за утерю, недостачу или порчу вещи на общих основаниях, определенных в ст. 401 ГК РФ. Причиненные поклажедателю убытки при безоплатном хранении возмещаются в размере реального ущерба.

На поклажедателя же при заключении безвозмездной сделки по хранению ложится только одна обязанность: он должен забрать сданную на сохранение вещь по истечении срока хранения.

Прекращение договора безвозмездного хранения

Стандартными основаниями прекращения договора хранения являются:

  • истечение срока действия;
  • исполнение контрагентами принятых на себя обязательств.

Кроме того, договор хранения может быть расторгнут досрочно:

  • по инициативе одной из сторон;
  • обоюдному согласию контрагентов;
  • решению суда.

Досрочное расторжение договора хранения, как правило, является следствием существенного нарушения условий сделки одной из сторон. Причем, исходя из безвозмездности рассматриваемых в статье отношений, можно понять, что большая часть нарушений в этом случае возможна со стороны хранителя.

Процедура расторжения по инициативе одной стороны заключается в выполнении следующих действий:

  1. Направления контрагенту уведомления о намерении расторгнуть договорные отношения досрочно. В уведомлении можно отразить свои претензии по поводу нарушения другой стороной обязательств по договору и требование об устранении нарушений в указанный срок.
  2. Если другая сторона одобрит расторжение договора раньше срока, контрагенты оформляют соглашение о расторжении договора, где прописывают условие о том, что претензий друг к другу не имеют. Предмет хранения возвращается владельцу по акту приема-передачи. Если же контрагент на предложение о расторжении сделки не отреагирует, придется обращаться в суд и доказывать свою позицию там.

Таким образом, организации могут заключить между собой договор хранения без оплаты услуг по нему, если ни одна из них не осуществляет такие услуги на профессиональной основе. При этом условие о безвозмездности необходимо прямо прописать в документе. В остальном оформление сделки должно соответствовать стандартным правилам, установленным законодательством для этого вида отношений.



Просмотров